Понятие наследования

Подробнее

Размер

87.91K

Добавлен

20.02.2021

Скачиваний

9

Добавил

Анастасия Рощина
Дипломная работа по гражданскому праву на тему Право наследования 88 листов
Текстовая версия:

ВВЕДЕНИЕ

Законодательство Российская Федерация Российская Федерация, которая осуществляет переход к рыночной экономике, радикально меняется. Изменения в законодательстве коснулись и Центрального института гражданского права - Института имущественных прав, а значит, и института наследования. Ранее существовавшие ограничения на количество и виды имущества , которым могут владеть граждане, были сняты, и соответственно расширяется состав имущества, которое может быть передано по наследству .

Отношения между этими двумя институтами взаимны: с одной стороны, наследование позволяет реализовать право собственника, с другой стороны, оно является одним из оснований для создания права собственности. Таким образом, институт наследования выводится из совокупности правовых норм, регулирующих имущественные отношения граждан.

Право наследования имущества умершего после его смерти является в известном смысле стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что то, что человек зарабатывает после своей смерти , перейдет к близким ему людям, является мощным стимулом для более эффективной работы.

Значение наследственного права, несомненно, возросло в последние годы . Хотя большинство наших граждан не улучшили свою жизнь , появился значительный слой людей, владеющих дорогой собственностью - земельными участками, коттеджами , ценными бумагами и т. д. для таких людей не безразлично , какова судьба их имущества после смерти.

Таким образом, положительной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, так как способствует предпринимательской деятельности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя.

В силу своей важности наследственное право является конституционным правом. Так, в пункте 4 статьи 35 Конституции РФ говорится, что право наследования гарантируется. В данном случае законодатель ограничился самой общей формулировкой. Более подробные нормативные акты содержатся в нормах гражданского законодательства. В то же время регулирование наследственных отношений в составе однородных гражданско-правовых отношений относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Российская Федерация.

Исходя из этого, становится очевидной актуальность как наследственного права в целом, так и выбранной темы диссертации .

Целью диссертации является рассмотрение особенностей принятия и отказа от наследства в соответствии с действующим законодательством. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи::

рассмотрим общие понятия наследования (понятие и значение наследования, предметная структура наследственных правоотношений);

раскрыть содержание принятия наследства путем изучения способов и условий принятия наследства;

выявить особенности отказа от наследства, а также рассмотреть способы, сроки и последствия отказа от наследства;

изучите порядок оформления наследственных прав, порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, перечня используемых нормативных правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики.

При написании диссертации мы использовали нормативные правовые акты , специальную литературу, материалы судебной практики, в том числе материалы судебной практики Российской Федерации. Республика Татарстан.

1. Общие положения ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 КОНЦЕПЦИЯ И СМЫСЛ НАСЛЕДОВАНИЯ

Под наследованием следует понимать передачу прав и обязанностей умершего лица-наследодателя его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. 1

Конкретизации понятие наследования , его необходимо сразу же подчеркнуть два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя передать к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в то же время, если от правила ГК РФ не предполагает иного; во-вторых, все права и обязанности наследодателя переходят к наследникам, за исключением тех, которые не могут быть переданы в порядке из Гражданского кодекса, наследование и другие законы, или противоречит самой характер этих прав и обязанностей.

В период первобытнообщинного строя, особенно на ранних стадиях его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудны, наследования в его современном понимании еще не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, уже в то время охотничьи и рыболовные орудия передавались от отца к сыну и т. д. Однако возникшие отношения регулировались не нормами права, которых еще не существовало, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение обеспечивалось не мерами государственного принуждения, но со стороны общественного мнения, прежде всего со стороны авторитета наиболее влиятельных членов рода (племени).

По мере того как экономика переходит от присвоения к производству, что сопровождается усилением имущественной изоляции отдельных семей и ослаблением родовых связей, вопрос о том, кому достается имущество умершего, становится все более настойчивым. В сущности, рождение и наследование идут рука об руку. это обусловлено имущественным и социальным расслоением общества, установлением частной собственности на средства производства, а также появлением специальных институтов, призванных охранять существующий порядок, который защищает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Систему этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и продолжает выполнять роль сторожевого пса по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию .

Ценность наследования заключается в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать сознанием того, что после его смерти все приобретенные при жизни воплощенные материальные и духовные блага , падающие на них обременениями, переходят по его воле, а если он этого не сделал Выражать, согласно воле закона, близким к нему людям. Строгое соблюдение этих принципов обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь за собой определенные последствия. 2

1.2 СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Субъекты наследственных правоотношений условно можно разделить на две группы, одна из которых является основной, другая-дополнительной.

К основной группе субъектов наследственных правоотношений, безусловно, следует отнести наследодателя и наследников.

Наследодатель – лицо, за смертью которого следует наследственное наследование. Завещателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства , проживающие на территории нашей страны.

Юридические лица -физические лица не могут оставить наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (статья 58 ГК РФ), а при ликвидации их правопреемства не происходит (пункт 1 статьи 61 ГК РФ).

Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Более того, способность гражданина к наследованию никоим образом не зависит от степени его правоспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если завещание было оставлено в их пользу .

В гражданских кодексах большинства соседних стран круг лиц, которые могут быть наследниками, определяется однообразно:

при наследовании по закону: граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти;

в случае наследования по завещанию: любые лица, которые были живы на момент смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.3

Несомненно, наследодатель и наследники являются основными субъектами наследственных правоотношений, но существует и другая группа субъектов, названная выше в качестве дополнительной, которая, наряду с наследниками и наследодателем , также играет важную роль.

Это лица , в обязанности которых входит, с одной стороны, не препятствовать осуществлению наследниками своего права на принятие наследства, а с другой - содействовать осуществлению этого права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы ЗАГС, суды, жилищные и медицинские организации и др.)4.

2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЕ

2.1 ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЕ, СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

В результате открытия наследства (смерти наследодателя) права и обязанности умершего автоматически не переходят к другим лицам в порядке наследования .

Чтобы стать наследником наследственных прав и обязанностей наследодателя , наследник должен, во-первых, быть призван к наследованию и, во-вторых, он должен выразить свою волю принять наследство.5

Это правило, общее для наследственного наследования , было четко отражено в постановлении Сената Российской империи: "в момент смерти собственника наследникам продано справедливое право наследования, то есть право вступить во владение наследством путем усыновления и только со времени его осуществления право на наследственное имущество построено временем открытого наследования"6. Об этом же писали Б. С. Антимонов и К. А. могила, отмечая двойной смысл понятия "наследник": "...Наследник, призванный наследовать, - это возможный правопреемник наследодателя, но наследник, принявший наследство, - это действительный правопреемник наследодателя "7.

Призвание к наследованию т. е. определение лиц, которые могут быть правопреемниками наследодателя, осуществляется в порядке, предусмотренном законом: при наличии завещания на наследование вызываются лица, указанные в его завещании, при отсутствии завещания наследники согласно закону в установленном порядке (1142-1145 и статья 1148 Гражданского кодекса). Если завещается только часть имущества , то наследники по закону и по завещанию призваны наследовать одновременно.

Любой наследник, которого вызывает человек, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследственное имущество, и выразить свое желание определенным образом: совершить акт принятия наследства . Только один наследник - Российской Федерации, которая наследует вымогательское имущество в соответствии с законом , оно передается независимо от того, были ли совершены действия, свидетельствующие о принятии наследства . Российская Федерация ни в коем случае не имеет права отказываться от наследования вымогательского имущества.

Это исключение из общих правил о приобретении наследства объясняется тем, что речь идет о судьбе наследства, не имевшего наследников ни по завещанию, ни по закону ( вымогательское имущество), т. е. потенциально бесхозяйное имущество.

Режим передачи бесхозяйного имущества другим лицам не предполагает правопреемства. Между тем режим наследования Российской Федерацией устанавливается Федерацией вымогательского имущества не только в ее интересах, но и в интересах других участников наследственных отношений: выгодоприобретателей, лиц, в интересах которых была произведена завещательная уступка, тех, кто понес расходы, связанные со смертью наследодателя, и, наконец, его кредиторов.

При этом следует иметь в виду, что режим, установленный для наследования вымогательского имущества, не распространяется на случаи, когда: Федерация выступает правопреемником 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае она, как и другие наследники, должна выразить свою волю для приобретения наследства, то есть принять наследство или отказаться от него.

Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на наступление правовых последствий (приобретение наследства). Так что это сделка, причем сделка односторонняя, выражающая свободную, ничем не связанную волю призванного наследника.

Действия по принятию наследства подчиняются требованиям, установленным законом.

Во-первых, принятие наследства должно быть безусловным и безусловным ("да" или "нет"; "я принимаю" или "я отказываюсь"). Не свою волю при принятии наследства выражать, например, так: "принять наследство, если долги наследодателя не превышают стоимости имущества" или "принять наследство, если имущество Мне будет выделена машина." Принятие наследства в таком виде ничтожно мало, оно не повлечет за собой никаких юридических последствий.

Во-вторых, нельзя принимать часть наследства, наследство должно быть принято полностью, как единое целое. Поэтому наследник , принявший часть наследства, считается принявшим его целиком. Важно отметить, что это правило применяется только в рамках одного основания наследования. Это означает, что при вызове наследника лицо может по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства или принять наследство по всем основаниям (пункт 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации)8.

Например, если наследодатель завещал сыну только автомобиль из всего имущества , которое ему принадлежало, то сын имеет право: и на принятие от независимого имущества других частей наследства в соответствии с законом. В этом случае сын может выбрать любой вариант: принять наследство по завещанию и не принимать его (отказаться) от наследства по закону; принять наследство как по закону , так и по завещанию; принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию; наконец, отказаться от принятия обоих.

Однако наследник не имеет права выбирать основания для обращения к наследству в ситуации , когда речь идет об одном и том же наследуемом имуществе . В этом случае приоритет оснований определяется законом.

Например, такую ситуацию можно сложить, когда сестра наследодателя получила право наследовать по закону имущество умершего брата как наследника второй очереди при отсутствии наследника первой очереди и в качестве благотворительного дела, так как, будучи инвалидом, находилась на иждивении наследодателя более года до дня его смерти. В этом случае основание наследования определяется законом: инвалиды, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, могут быть включены на этом основании в список наследников , если они не входят в круг наследников того же лица. очередь, которая сейчас называется 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерация).

Такая ситуация возникает также, когда внук наследодателя может быть призван к наследованию по праву представительства (его мать умерла раньше деда), а также в качестве иждивенца, который содержался дедом более одного года. Поскольку внук называется в этом случае внуком, он может принять наследство только на этом основании, если оно считается унаследованным в составе наследников первой очереди .

Свидетельство о принятии наследства - это индивидуальный акт: если к наследованию призвано несколько наследников, каждый из них должен выразить волю к принятию наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и другие .

Например, если супруг наследодателя и его несовершеннолетний ребенок призваны к наследованию, то супруг должен подать заявление о принятии наследства от своего имени и в качестве законного представителя - от имени ребенка.

Право на принятие наследства является частью общей правоспособности гражданина (Статья 18 Гражданского кодекса Российской Федерации). Порядок осуществления этого права основывается на общих нормах, регулирующих правоспособность граждан (Статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерация). Это означает, что наследники, обладающие полной дееспособностью , сами решают, принимать ли наследство. От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права, их законные представители вправе: примите наследство . Речь идет о несовершеннолетних (детях в возрасте до 14 лет), а также о лицах, признанных судом недееспособными. От имени первых принять наследство могут их родители (усыновители) или опекуны (статья 28 ГК РФ), а от имени вторых-только опекуны (статья 29 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать наследование, но с согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (статья 26 ГК РФ), лиц, ограниченных дееспособностью по решению суда, а также принимать наследство с согласия опекунов (статья 30 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется определенными способами и в определенные сроки, установленные законом. Но независимо от способа и срока принятия наследства , все наследуемое имущество считается принадлежащим наследнику, начиная с одного момента: со дня открытия наследства, т. е. акт принятия наследства имеет обратную силу (п. 4 ст. 1152). Поэтому со дня смерти наследодателя наследник приобретает право не только на наследуемое имущество , но и на все доходы от него (проценты по вкладам, дивиденды от ценных бумаг и предпринимательской деятельности и т. д.), а также становится стороной договора. договор , который был заключен наследодателем и срок действия которого не истек, имеет право истребовать имущество, исчезнувшее после открытия наследства, подать иск о взыскании долга. При этом он несет все расходы, связанные с содержанием имущества за тот же период (уплата налогов, коммунальных платежей и т. д.). Он также несет риск утраты имущества и несет ответственность за долги наследодателя.9

Преимущество того, что наследство принадлежит принятому наследнику с момента открытия наследства со дня смерти наследодателя, заключается в том, что сразу после смерти наследодателя контакты с определенным в литературе лицом объясняются тем, что создается непрерывность владения имуществом и исключается необходимость в оформлении фиктивного предмета наследственного комплекса10.

Действительное в течение периода с момента даже до его принятия наследство остается в состоянии "лежания", т. е. ждет своего хозяина. И хотя, например, предусмотрены требования о взыскании расходов, понесенных в связи со смертью наследодателя, на охрану наследства и управление им, а также другие, а также требования кредиторов наследодателя до принятия наследства могут быть предъявлены к наследственному имуществу (ст. 1174 ГК РФ). и 1175 ГК РФ), предполагается, что ответчиком по таким искам будет определенное лицо. В этом случае суд приостанавливает действие при рассмотрении дела соответствующие требования ими будут учтены только тогда, когда наследники примут наследство, т. е. оно приобретет своего собственника (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

В законе особо подчеркивается, что норма о возникновении у наследника права на наследуемое имущество со дня открытия наследства является абсолютной. Оно также применяется, когда в состав наследства входит недвижимое имущество, переход прав на которое подлежит регистрации. Соответствующей нормой является разрешенное законом изъятие статьи 8 ГК РФ, предусматривающей, что право на имущество , подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации (данное положение, конечно, исключает необходимую государственную регистрацию возникшее ОК наследование права на недвижимое имущество, но в данном случае государственная регистрация носит не правотворческий, а про-подтверждающий характер).

Есть два способа принять наследство. Первый (формальный) - это подача письменного заявления о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ Федерация). Существует особый порядок подачи такого заявления. Оно представляется по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельство о праве на наследство. Согласно действующему законодательству , помимо нотариусов такое право имеют только должностные лица консульских учреждений. Российская Федерация за рубежом (статья 38 основ законодательства Российской Федерации О нотариате).11

Наследник, подавший заявление о принятии наследства, должен будет подать другое заявление для получения свидетельства о праве на наследство . Между тем ему предоставлено право подать только одно заявление -свидетельство о праве на наследство в данном случае такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство и одновременно служит основанием для предоставления ему свидетельства о праве на наследство (статья 1162 ГК РФ).

Заявление о принятии наследства может быть подано лично наследником или его законным представителем, передано через другое лицо или направлено по почте. В последних двух случаях подпись наследника (его законного представителя) на таком заявлении должна быть заверена нотариусом или должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия ( речь идет о должностных лицах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Федерация). Российская Федерация и должностные лица консульских учреждений учреждения). Среди лиц, имеющих право засвидетельствовать подписи, также Названы должностные лица, которые несут ответственность за: в силу закона (п. 3 ст. 185 ГК РФ) предоставляется право удостоверять доверенности . Это относится к начальнику Военно-медицинского учреждения, его заместителю по медицинскому отделению, старшему или дежурному врачу, если речь идет о заверении подписи военнослужащего или иного лица. лицо, проходящее медицинское лечение; командир (начальник) в места нахождения воинских частей, соединений и военно-учебных заведений (при отсутствии нотариуса или иных органов, осуществляющих нотариальные действия), если речь идет об удостоверении подписи военнослужащих и членов их семей, а также рабочих и служащих и членов их семей. заведующий местами лишения свободы, если речь идет об удостоверении подписи лиц , находящихся в этих местах; администрация учреждения социальной защиты или руководитель (его заместитель) соответствующего социального учреждения. орган защиты, если речь идет об удостоверении подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в этих учреждениях. В том же порядке оформляется согласие законных представителей, если это необходимо при принятии наследства. (родители, усыновители, опекуны несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, опекуны лиц с ограниченной дееспособностью).

Наследство также может быть принято через представителя. Однако если законный представитель действует без доверенности, то договорный представитель должен быть специально уполномочен принять наследство в выданной ему доверенности .

Второй (неформальный) способ принятия наследства (без подачи заявления) выражается в том, что наследникам предоставляется право" фактически " принять наследство, т. е. совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании наследника ( конкретные действия) (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

В данном случае речь идет не только о фактическом вступлении во владение наследуемым имуществом, но и о любых действиях, свидетельствующих об отношении к наследуемому имуществу как к своему собственному. Закон (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) содержит примерный перечень таких действий: Введение во владение или управление наследственным имуществом мер по сохранению наследственного имущества для защиты его от посягательств или притязаний третьих лиц производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества оплата вашего долга коллекторами наследодателю или наследодателю. получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств. Таким образом, если наследник вселился в номер ранее проживал наследодатель, или в ней жить, начал или продолжает обрабатывать садовый собрал с него урожай переехала к себе вещи или часть вещей наследодателя, взял документы и ключи от автомобиля, принадлежащего наследодателю, начал ремонт квартиры, требовал от арендатора или нанимателя помещения, принадлежащие наследодателя, прокат (платно) плату, потребовал провести опись наследственное имущество оснащен системой дачу охранной сигнализацией, оплатил коммунальные услуги, страховые выплаты, оплаченные телефонные сборы и т. д. - Все эти действия свидетельствуют о фактическом принятии наследства.

Перечень действий наследника, которые могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим. Другие действия также могут свидетельствовать о желании принять наследство . Например, если законный наследник обратился в суд с иском о признании завещания, составленного в пользу другого лица, недействительным, то он тем самым выразил свое желание, свою заинтересованность в приобретении наследства, поскольку такое требование может быть предъявлено только заинтересованным лицом.12

В этом смысле , эта резолюция сохраняет свою силу Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 по делам о наследовании, пунктом 12 которого предусмотрено: "под фактическим вступлением в во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследование 546 Гражданского кодекса РСФСР), надо учтем любые действия наследника по управлению, распоряжения и это свойство используется, поддерживать его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей, собирать арендную плату с жильцов, проживающих в наследуемом доме по договору найма жилого помещения и вести иную деятельность. 549 Гражданского кодекса РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т. д. следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и от его имени другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства...". однако указанное Постановление Пленума ВС РФ основано на Гражданском кодексе РСФСР, в настоящее время утратившем силу. Поэтому следует отметить , что норма действующего законодательства РФ: 1153 ГК РФ гласит, что наследник производит расходы на содержание наследуемого имущества. имущества, а также оплачивает долги наследодателя за свой счет, а не за счет наследуемого имущества, как указано в статье 549 ГК РФ РСФСР.

Если факт принятия наследства может быть документально подтвержден (свидетельство о постановке на учет по месту жительства, налоговая квитанция, договор ремонта и т. д.), то это должно служить достаточным доказательством для регистрации права наследования. Поэтому , если соответствующие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, наследник может обратиться в суд с заявлением об отказе в совершении нотариального действия (Статья 310 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Если такие доказательства представлены то их не может быть нотариус по этой причине либо отказывается выдать свидетельство о праве на наследство, наследник может обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, подтвердив этот факт иными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. Такое заявление рассматривается в особом порядке. Если факт принятия наследства оспаривается, то спор рассматривается в порядке искового производства 13.

Например, Б., обратившись с заявлением в суд, указал, что на 22.09.2005 его отец умер, после смерти своего отца, который не был ребенком. открыли наследство в виде гаража. Однако в течение 6 - месячного срока Б. не обратился в нотариальную контору , и поэтому впоследствии ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство . Из объяснений заявителя и других материалов дела суд установил, что Б. фактически принял наследство в установленный законом срок, поскольку после его вступления в законную силу мой отец по - прежнему пользуется гаражом, берет на себя расходы по его содержанию и платит налоги. На основании чего суд постановил установить факт принятия Б. наследства, открытого после смерти его отца.

Еще один пример: Д. обратился в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства и пояснил, что 02.01.2005 г. умерла его бабушка, после смерти которой было открыто наследство в виде вклада в Сбербанке на ее имя; нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска 6-месячного срока , установленного законом для принятия наследства. В ходе судебного разбирательства суд установил , что Д., будучи единственным наследником своей бабушки, фактически принял наследство в шестимесячный срок, так как он оплатил ее долги за коммунальные услуги, а также вступил во владение другим унаследованным имуществом. В соответствии с частью 3 статьи 1128 от Гражданского кодекса РФ , права на денежные средства, в отношении какое назначение по завещанию был выполнен в банк включаются в наследство выдаются наследникам на основании свидетельства о наследования, а в силу части 2 статьи 1152 Гражданского кодекса принятие Российской Федерации наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, как бы то ни было и где бы оно ни находилось, суд постановил удовлетворить заявление Д. и установить тот факт, что они приняли наследство, состоящее из вклада в Сбербанке.

Следует отметить , что в соответствии с предыдущим законодательством любое действие по вступлению во владение наследуемым имуществом рассматривалось как неоспоримое свидетельство фактического принятия наследства. Существенным нововведением нового законодательства стала иная оценка таких действий: они не являются неопровержимым подтверждением принятия наследства, а лишь создают спорную презумпцию.; они указывают на принятие наследства, если не доказано иное, т. е. что наследник не намеревался принимать наследство при совершении соответствующих действий.

Например, если совершеннолетняя дочь, после смерти отца , переехала в его квартиру, оплатила все причитающиеся коммунальные платежи, то ее действия, конечно, свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если только не доказано, что она не собиралась принимать наследство, но целью ее переезда была необходимость обеспечить уход и помощь матери.

Самый простой способ для наследника, который не хочет принимать наследство, - отказаться от него. Однако, если он этого не сделал, то возможна и другая возможность - докажите, что нет никакого намерения принимать наследство. При этом от не наследования, которое является формальным актом, совершенным наследником в строго определенном порядке и установленные сроки, факт отказа от наследования на основании заявления наследника может быть признан самим нотариусом. Этот факт также может быть установлен судом, как по ходатайству самого наследника, так и после его смерти-по ходатайству самого наследодателя. запрос других заинтересованных сторон14.

Хотя факт непринятия наследства в перечне установленных судом юридических фактов не фигурирует, следует иметь в виду , что перечень, содержащийся в части 2 статьи 264 ГПК РФ, является приблизительным, суды рассматривают дела об установлении иных юридических фактов, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления. Значение, придаваемое действующим законодательством факту непринятия наследства, безусловно, делает его "законным" и открывает путь для возможности установления его самим наследодателем. суд. В случае возникновения спора вопрос о непринятии наследства решается в исковом производстве. В то же время могут быть задействованы любые доказательства, разрешенные законом.

2.2 передача права на принятие наследства (наследственная передача)

Особые правила наследования устанавливаются для случая, когда наследник , призванный наследовать как по закону, так и по завещанию, умирает до того, как он успел реализовать свои права. ваше право принять наследство. В данном случае речь идет о передаче по наследству неисполненного права наследования. Для применения этих правил имеют значение два обстоятельства: установленный срок принятия наследства не истек и наследник, призванный к наследованию, не подал заявления о принятии наследства или об отказе от него. в течение истекшей части срока либо вы не совершали в нем никаких действий, указывающих на фактическое использование приемки наследства.

Если же наследник сумел принять наследство любым разрешенным законом способом в установленный для принятия наследства срок, то принятое им наследство включается в его собственное наследственное имущество и переходит к его наследникам по общим правилам. О передаче права на принятие наследства не может быть и речи , даже если наследник не выразил своего желания принять наследство, а умер по истечении установленного срока. В этом случае, еще до своей смерти, он утратил право принимать наследство, а вопрос о продлении срока принятия наследства поднимать своими наследниками вы не можете.

Передача права на принятие наследства определяется термином "наследственная передача". Этот термин официально используется в действующем законодательстве (статья 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерация). Умершего наследника в этих отношениях можно назвать "передающим", а наследника, к которому переходит право на принятие наследства, - "передающим".

После смерти умершего наследник (наследодатель) также может открыть наследство. В этой ситуации речь пойдет о двух наследствах: наследство, открытое после смерти первого наследодателя, и наследство, открытое после смерти умершего наследника (трансмиссия). Наследник передающего лица имеет право принять наследство путем наследственной передачи (в качестве передающего) и принять наследство, открытое после смерти передающего. Это два отдельных права, которые могут осуществляться независимо друг от друга.

Наследники умершей трансмиссии могут принять наследство ОК наследственной трансмиссии и отказаться от своего наследства или, наоборот, могут принять наследство после смерти трансмиссии и отказаться от принятия наследства Хорошо наследственная передача они могут принять оба наследования или отказаться от принятия обоих наследств.

Кроме того, состав наследников, которые могут быть призваны к наследованию в порядке наследственной передачи, с одной стороны, и непосредственно после смерти передающего, с другой, не всегда совпадает.

Дело в том , что в порядке наследственной передачи наследники по закону призываются в виде общего правила . И только в том случае, если наследодатель завещал все имущество, право на принятие наследства в порядке наследственной передачи переходит к наследникам по завещанию . Поэтому, если наследодатель распорядился только частью своего имущества, наследники по завещанию не будут призваны к наследованию в порядке наследственной передачи.

Принятие наследства путем наследственной передачи осуществляется теми же способами, что и принятие основного наследства. Но поскольку речь идет о двух отдельных наследствах, то их принятие должно быть двумя отдельными актами. Поэтому подача заявления о принятии наследственного имущества, принадлежавшего самому наследодателю, или его фактическое принятие не могут рассматриваться как принятие наследства в порядке наследственной передачи. Необходимо предпринять независимые действия в отношении принятия этого решения. наследование : заявление было подано или фактически принято наследство первого наследодателя. При этом может быть подано независимое заявление о принятии каждого из наследств или одно заявление о принятии обоих наследств .

Действующий закон (пункт 1 статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации) определяет режим перехода права на принятие наследства. Установлено , что это право не входит в состав наследства наследодателя . Это означает , что в случае смерти наследодателя, не сумевшего осуществить право на принятие наследства, переданного ему в порядке наследственной передачи, это право не может перейти к его наследникам. В этом случае другая передача доля умершего трансмиссора право на усыновление наследство переходит к нему, а при отсутствии другой передачи - к наследникам, призванным наследовать вместе с передающим после смерти основного наследника.15

Право на принятие наследства в порядке наследственной передачи не возникает, если другой наследник назначается наследнику, умершему до того, как он мог принять наследство в установленный срок, т. е. потенциальному наследодателю . В этом случае приоритет отдается субназначенному наследнику.

В этой связи следует напомнить, что субназначение наследника, то есть назначение другого наследника в случае , если основной наследник не наследует по какой-либо причине, является одним из распоряжений, которые наследодатель имеет право сделать. В то же время законом предусмотрен исчерпывающий перечень условий, при наступлении которых к наследованию привлекается подназначенный наследник . Среди этих условий упоминается и смерть наследника, не успевшего принять наследство . Таким образом, если в завещании подцель сформулирована в виде Общая форма, т. е. основания отпадения не указаны назначенным наследником, в результате отпадения основной наследник по какой-либо причине будет называться односкатным наследником; если в завещании в качестве причины названа смерть наследника, не принявшего наследство, наступают те же последствия. Но если уступка установлена для какого-либо другого конкретного случая (признание недостойным, смерть до открытия наследства и т. д.), то передача права на принятие наследства в порядке наследственной передачи будет иметь место.

Право на обязательную долю в наследстве (п. 3 ст. 1156 ГК РФ) также не может быть передано в порядке наследственной передачи, поскольку это право является личным даром, им могут пользоваться только определенные наследники, указанные в законе. Если такой наследник умер, его право на обязательную долю перестает быть действительным и исчезает установленное законом ограничение свободы завещания .16

Например, гражданин Илья Николаевич Сорокин умер 20 марта 2002 года, проживал один в городе на момент своей смерти Москва. У него были наследники: сын-Сорокин Анатолий Ильич и дочь-Лопатина Вера Ильинична, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. Екатеринбург.

Дочь незамедлительно подала нотариусу заявление о выдаче ей свидетельства о праве на наследство. Сын наследодателя умер 16 апреля 2002 года, не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца, а также фактически не приняв наследство. У Сорокина у Анатолия Ильича были жена и сын. Все наследники претендуют на наследство. При этом наследникам Анатолия Ильича Сорокина было предоставлено право принять его долю в наследстве после смерти отца, Сорокина Ильи Николаевича Николаевич. Поскольку у Ильи Николаевича Сорокина на момент его смерти было по закону два наследника, каждому из них причитаются следующие суммы: 1/2 доли в наследстве. Анатолий Сорокин Ильич умер, не успев принять наследство, поэтому право принять причитающуюся ему 1/2 доли наследства переходит в порядке наследственной передачи его наследникам по закону-жене и сыну в равных долях каждому.

Нотариус города Москвы должен завести одно наследственное дело-после смерти Сорокина Ильи Николаевича. После смерти Анатолия Сорокина наследственное дело Ильича в городе в Москве не начнется. Если у него или у нее была какая-то собственность, которая принадлежала непосредственно ему или ей. ему наследство на это имущество будет оформлено по месту его жительства - в городе Екатеринбурге.

При проектировании наследственных корпусов в порядке наследственной трансмиссии требуется учитывать положения п. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: при вызове наследника к наследованию одновременно ОК наследственного имущества и непосредственно в результате открытия наследства наследник вправе принять наследство, причитающееся ему в обоих случаях или в одном из них.

Пунктом 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность: отказа от наследования в пользу наследника , призванного к наследованию в порядке наследственной передачи, других наследников. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной передачи.

Наследственная передача не происходит в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследования друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.

Еще один пример: Зубкова Н.обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального акта. В то же время, она сослалась на то , что 26 октября 1996 г. в результате дорожно-транспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от его травм, не успев принять наследство после смерть отца, поэтому, по ее мнению, право принимать доля причитающегося ему наследства перешло к ней, но нотариус ведомство отказалось выдавать свидетельство о праве на наследство.

В связи с возникшим гражданско-правовым спором Зубкова Н.обратилась в суд с иском к Зубковой л., с которой умерший Зубков С. состоял в браке на момент смерти , о признании права собственности на квартиру. Истица мотивировала свои требования тем, что после расторжения брака с Зубковым С. Они продолжали жить одной семьей, в 1994 году купили квартиру на общие средства, оформив договор на имя Зубкова С.

Решением иск Октябрьского районного суда Краснодара, оставленный без изменения судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, удовлетворен частично.

Как установлено судом первой инстанции, квартира была приобретена истицей по соглашению о совместной покупке с ее бывшим мужем Зубковым С., указанным в договоре в качестве покупателя, за счет средств каждого из них, а также вырученных от продажи ранее принадлежавшего им земельного участка. Суд определил доли в праве общей собственности на совместно нажитую квартиру равными, что соответствует правилам части 1 статьи 245 ГК РФ.

Президиум Краснодарского краевого суда изменил судебные решения, сославшись на такие факты. В автокатастрофе Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив уже через час после смерти отца . Поскольку Зубков Андрей умер после того, как после открытия наследства, не успев его принять, по мнению Президиума, право принять причитающуюся ему долю наследства перешло по наследственной передаче к его матери - Н. Зубкова на этом основании доля Зубкова Н.была увеличена.

Заместитель председателя Верховного апелляционного суда Российской Федерации Федерация поставила вопрос об отмене решения президиума в связи с неправильным применением норм материального права (кроме того , нарушением норм процессуального права).

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Российские суды 5 ноября 1998 года пришли к выводу, что решение президиума Краснодарского краевого суда противоречит закону, и удовлетворили протест, заявив следующее. Согласно правилам статьи 191 ГК РФ, законный срок принятия наследства начинается на следующий день после наступления события, определившего его начало.

Датой открытия наследства признается дата смерти наследодателя . Таким образом, передача права принятия наследства возможна только в случае смерти наследника, предназначенного к наследованию после открытия наследства , чем признается день смерти наследодателя, а не час , ошибочно посчитало бюро областного суда.

Зубков с. и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутого материального закона открывалось после каждого из них, срок для усыновления наследства начинался на следующий день после их смерти, поэтому будь вы с момента смерти друга они не унаследуют друг друга и право усыновления наследства не могло перейти к Зубкову Н. 17

Аналогичная позиция Верховного Суда РФ не утратила своей актуальности и в контексте нового законодательства.

Наследственную передачу следует отличать от тех случаев, когда наследник , призванный к наследованию, сумел принять наследство ( подав соответствующее заявление нотариусу или обратившись за ним). фактически, например, он жил вместе с наследодателем и вступил во владение и пользование его имуществом), но умер, не зарегистрировав свое право на него (не получив свидетельства о праве на наследство). При этом наследуемое имущество уже считается принадлежащим этому наследнику, а после его смерти - его наследникам не имеют права принимать наследство, но наследуется само имущество. Свидетельство о праве собственности свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти. При этом следует помнить, что сам по себе временной интервал между гибелью первого и второго граждан не имеет значения. Даже если второй наследодатель умер в течение шести месяцев со дня смерти первого, но успел принять наследство любым из двух предусмотренных законом способов до его смерти. смерть, наследственная передача в этом случае отсутствует и порядок регистрации наследственного дела изменяется.

Если у лица, умершего первым, не было других наследников, кроме наследника, принявшего наследство, но умершего без регистрации своих прав на наследство, применяются следующие правила::

- наследственное дело возбуждается после смерти второго умершего гражданина;

- шестимесячный срок, установленный для принятия наследства наследниками второго умершего гражданина, исчисляется с момента его смерти

Иногда в литературе со ссылкой на необходимость не путать передачу наследственных прав с наследованием по праву представительства дается анализ особенностей каждого из этих наследственных оснований . В этой связи интересно привести мнение И. Кравцов, который достаточно ясно представил суть этих двух категорий . Он отметил, что " передача наследственных прав иногда путается в литературе... и очень часто в судебной практике с правом представительства. Между тем, разница разница между этими двумя институтами очевидна. Человек, не принявший наследство, умирает после его открытия. Приобретая наследственное право, он передает его дальше - своим наследникам. Напротив, право представительства имеет место, когда будущий наследник умирает до смерти своего наследодателя. Его призвание становится невозможным, и он не передает никаких наследственных прав своим наследникам , так как сам их не приобрел. Его наследники призваны только вместо него, но совершенно независимо и непосредственно"18.

Принятие наследства в порядке наследственной передачи должно осуществляться в течение общего срока - шести месяцев, исчисляемых со дня смерти основного наследодателя. Если останется после смерти наследника - передаточный - часть срока, если он составляет менее трех месяцев, то он продлевается до этого предела. Как и другие сроки, установленные для принятия наследства, этот срок также может быть восстановлен. Закон (пункт 2 статьи 1156 ГК РФ) предусматривает, что по истечении срока принятия наследства наследником (передачей) наследника является умерший наследник (передача) срока может быть восстановлен судом, если суд признает, что причины пропуска срока были действительными, при условии, что наследник обратился в суд не позднее шести месяцев со дня, когда были установлены причины пропуска. крайний срок истек. Что касается пропуска срока принятия наследства путем наследственной передачи , то закон не упоминает о второй возможности принятия наследства после истечения этого срока: при условии согласия всех других наследников, принявших наследство, т. е. бесспорная манера.

Полагаем, что отсутствие ссылки на этот пункт в законе не исключает применения общих правил, регулирующих принятие наследства по истечении установленного срока (статья 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нет никаких оснований не включать в круг наследников, принявших наследство, и того, кто пропустил срок, если все остальные наследники согласились на это. Но следует иметь в виду, что круг наследников, с согласия которых наследник , пропустивший срок, может принять наследство, должен быть определяется с учетом особенностей наследственной передачи.

Так, если право на принятие наследства перешло к нескольким передатчикам, то все они должны выразить свое согласие в письменной форме . Этот пример будет выглядеть так: сын умершего наследодателя умер до того, как он смог принять наследство, и право на принятие наследства перешло к его жене и двум сыновьям, один из которых пропустил срок принятия наследства. Для включения в круг наследников того, кто пропустил срок, требуется согласие его матери и брата. Если право на принятие наследства переходит к один наследник, пропустивший по нему срок, согласие на принятие наследства может быть дано наследниками, призванными наследовать вместе с наследодателем после смерти основного наследника.

2.3 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Любые действия, направленные на принятие наследства: как подача заявления , так и фактическое принятие наследства, могут быть осуществлены в определенные сроки. Как это обычно бывает с другими терминами, в данном случае целью является достижение необходимой определенности в праве собственности на имущество (имущество), остающееся после смерти наследодателя. Только после истечения срока принятия наследства становится ясно, кому наследуемое имущество перешло по наследству . Речь идет, конечно, о правах, которые не заканчивайте с их смертью. средства массовой информации ( имущественные права, обязанности и другие права).

При этом по поручению наследников и гражданскому обороту (имеются в виду возможные интересы третьих лиц) законодатель счел необходимым в основном сохранить установленный для принятия наследства ранее законодательством довольно короткий срок.

По общему правилу, независимо от способа принятия наследства, оно должно быть принято в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя (физической смерти). В случае признания гражданина умершим по решению суда днем вступления решения суда в законную силу считается день его смерти. Однако если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дававших основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая (в авиакатастрофе, землетрясение, наводнение и т. д.), суд может указать в решении в качестве дня его смерти день его предполагаемой смерти. При этом даже в этом случае срок принятия наследства после такого наследодателя должен исчисляться не со дня смерти , указанной в решении суда и, следовательно, в свидетельстве о смерти, а со дня вступления этого решения в законную силу.

Для определенных ситуаций, возникающих при наследовании, также устанавливаются другие сроки, отличающиеся по продолжительности , а также различные процедуры их расчета. Таким образом, вполне возможно, что наследники, призванные наследовать , могут по какой-то причине не принять наследство.: умереть раньше, чем вы сможете Выражайте свое желание принять наследство, а не заявляйте о своем желании принять наследство в установленный для этого срок или отказаться от наследства. Наследник может быть отстранен от наследования как недостойный, завещание, на основании которого наследник может быть лишен наследства. наследник призван наследовать, может быть признан недействительным в этих случаях , другие лица призваны наследовать: если все наследники отпадают в соответствии с законом одной очереди, право на получение наследства переходит к наследникам последующих очередей; если наследники отпадают в соответствии с завещанием , наследники призваны наследовать в соответствии с законом и т. д.

Для тех наследников , чье призвание к наследованию связано не только с открытием наследства, но и с непринятием наследства другими наследниками, устанавливаются особые условия, в рамках которых они могут принять наследство. По прежнему законодательству такие лица имели право принимать наследство за оставшуюся часть шестимесячного срока, а если оставшаяся часть времени составляла менее трех месяцев, то она продлевалась до трех месяцев, причем срок исчислялся всегда со дня смерти наследодателя. В в действующем законодательстве ставится вопрос о сроках , в течение которых такие наследники вправе принимать решения. пределы срока и начало его исчисления зависят от причин , по которым основной (ранее призванный) наследник не принимает наследство.

Если ранее вызванный наследник (все наследники) отказывается от наследства, подав заявление на него, или отстраняется от наследства по причине недостойности, другие лица, призванные к наследованию, имеют право принять наследство в течение шести месяцев, но при этом устанавливается шестимесячный срок. срок исчисляется не со дня открытия наследства, а со дня, когда такие наследники имеют право принять наследство.

Во всех остальных случаях непринятия наследства основными наследниками другие лица , призванные к наследованию, могут принять наследство в течение трех месяцев. Однако во всех случаях этот срок начинается со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства ранее названным наследником, т. е. практически равен девяти месяцам со дня открытия наследства.

Так, например, если требование отстранении от наследства сына наследодателя (единственного наследника первой очереди) по причине его злостного уклонения от ремонт отца было удовлетворено судом спустя год после открытия наследства, сестра наследодателя (наследница второй очереди) сможет принять наследство в течение шести месяцев с этого исчисление срока начнется с момента вступления в законную силу судебных решений уволить сына наследодателя от наследования, поскольку только с этого времени будет ли сестра право на принятие наследства; если наследники по завещанию например, четыре месяца после открытия наследство , заявление об отказе от наследства представляется, наследникам по закону предоставляется шестимесячный срок для принятия наследства, исчисляемый со дня отказа от наследства наследников по завещанию; а вот если те наследники по завещанию не примут наследство, наследники по закону смогут принять наследство на три месяца срока, исчисление которого начнется после шесть месяцев срок открытия наследства.

Особый расчет срока устанавливается для принятия права наследования по наследству (наследственной передачи). Но об этом мы поговорим позже.

В правоприменительной практике существовал и, несомненно, может возникнуть вопрос о сроках принятия наследства для лиц , призванных к наследованию в связи с признанием завещания недействительным. Такие лица могут быть наследниками как по закону , так и по другому ранее составленному завещанию. Ни нынешнее, ни действующее законодательство не регулирует эту ситуацию .

Поскольку другие наследники могут иметь право принять наследство только после того, как суд признал завещание недействительным, казалось бы, срок должен исчисляться со дня, когда они имеют это право, тем более что споры о недействительности завещания затягиваются надолго. Однако в пункте 2 статьи 1154 ГК РФ не предусмотрено распространение особого порядка исчисления срока на эти случаи.

В связи с этим, учитывая , что только заинтересованные лица могут подать иск о признании завещания недействительным, представление такого иска наследниками должно оцениваться, как уже отмечалось ранее, как действия , свидетельствующие о желании принять наследство. При этом, конечно, соответствующее обращение в суд должно последовать в пределах, установленных для принятия наследства. крайние сроки.19

Правовая природа срока принятия наследства оценивается неоднозначно. В литературе по этому вопросу высказываются различные точки зрения . Одни определяют его как предсрочный срок (это срок действия права, его истечение влечет за собой прекращение права), другие - как срок исковой давности (истечение срока делает невозможным принудительное исполнение права, но этот срок может быть восстановлен).

Представляется, что срок принятия наследства не может быть категорически отнесен ни к одному из этих или иных условий. Действительно, наследник, пропустивший срок принятия наследства, теряет право наследования. В связи с этим крайний срок близок к нулю. Однако срок приостановления не подлежит восстановлению, а срок принятия наследства не только может быть восстановлен судом, но и с согласия других наследников может вообще не учитываться (ст. 1155 ГК РФ Федерация). Это свойство связано со сроком давности. Но оно отличается от прежнего тем, что в нем еще само право прекращает не только возможность его принудительной защиты, но и то, что оно не может быть прервано или приостановлено.

Срок принятия наследства в силу присущей ему специфики, очевидно, следует рассматривать как особый термин, применимый в сфере регулирования наследственных правоотношений.

К условиям принятия наследства применяются общие положения о порядке исчисления сроков в гражданском праве . Во-первых, поскольку срок принятие наследства исчисляется периодом времени что начинается на следующий день после календарной даты или наступления мероприятия, его начало, связанных с (ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации): на следующий день после даты смерти наследодателя либо после даты вступления в силу решение решения суда об объявлении наследника умершим, решения об отстранение наследника от наследования как недостойного, отказ наследника от наследования и т. д.

Во-вторых, поскольку срок принятия наследства исчисляется месяцами, он истекает в соответствующий день последнего месяца срока. Если предельный срок приходится на месяц, не имеющий соответствующей даты, то срок истекает в последний день соответствующего месяца (статья 192 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Например, если наследодатель умер 30 марта 2003 года и его наследник имеет право принять наследство в течение шести месяцев, то срок начнет исчисляться с 31 марта 2003 года и истечет 30 сентября 2003 года

Если последний день срока приходится на рабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 ГК РФ).

В-третьих, акт принятия наследства может быть совершен до двадцати четырех часов последнего дня срока. Для подачи заявления нотариусу срок истекает в последний день в тот час, когда , согласно установленным правилам , заканчивается работа в нотариальной конторе . Однако письменное заявление подается в организацию до истечения двадцати четырех последних часов дня срока, установленного в срок (статья 194 ГК РФ).

Как отмечалось ранее, наследник, пропустивший срок принятия наследства, при определенных условиях вправе принять его и после истечения этого срока.

Это относится и к тем, кто призван наследовать сразу после открытия наследства, и к тем, кто получил право принять наследство вследствие падения ранее названных наследников.

Для реализации этой возможности был установлен особый порядок (статья 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Во-первых, срок принятия наследства может быть восстановлен судом, если наследник докажет, что он пропустил этот срок по уважительным причинам. В то же время законодательство о наследовании называет основной, наиболее распространенной причиной пропуска срока, который считается действительным: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, т. е. о смерти наследодателя (ст. 1155 ГК РФ). Другие причины оцениваются самим судом с точки зрения их обоснованности . конечно, среди прочих причин то, что относится к лицу, должно быть признано действительным, а также когда срок давности наследника пропущен: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. д. (статья 205 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Для восстановления срока принятия наследства, помимо признания обоснованности причин его пропуска, должно быть выполнено еще одно условие: наследник должен подать заявление о восстановлении срока не позднее чем через шесть месяцев после установления причин его пропуска . срок принятия наследства отпал (т. е. после того, как наследник узнал о смерти наследодателя, или после того, как он вышел из больницы , вернулся из длительной командировки и т. д.). Этот срок, установленный для обращения в суд, составляет по существу, это преимущественный период, срок действия права. По сути, это категорическое условие, выраженное в предельном сроке, и возможность его восстановления (продления) законом не предусмотрена.

В законе (ч. 1 ст. 1155 ГК РФ) содержится исчерпывающий перечень вопросов, которые должны быть разрешены судом в случае восстановления срока для принятия наследства. Необходимость столь подробное регулирование возникла из-за того, что в судебном практика, которая разработана на основе ранее существующей законодательства, дел было общим для суда, рассматривающего иск наследника восстановить срок для принятия наследства, был общества для принятия решения только о восстановлении срока, предоставляя наследникам право обратиться к нотариусу, о оформление наследственных документов. право.

Этой практике также способствовало разъяснение Верховного Суда Российской Федерации, содержащееся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 2 "о наследственных делах". В нем говорилось, что "если никто из наследников не принял наследство, то имущество не перешло в собственность государства и суда, признающего причину такого упущения." срок принятия наследства действителен, если этот срок продлен, наследник вправе обратиться в нотариальную контору по адресу: в любое время для получения свидетельства о праве наследования"20.

Ошибочность этого объяснения и сложившейся практики очевидна даже в отношении ситуации, указанной в самом постановлении. Наследник обращается в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства только при наличии возражений со стороны других наследников, т. е. в случае возникновения спора. Дело, рассматриваемое в исковом производстве, не может закончиться восстановлением срока, должно быть принято решение о праве собственности на материальные права. После принятия судебного решения наследнику не нужно будет обращаться к нотариусу за оформлением наследственных прав.

Именно поэтому законодательство четко и подробно определяет последствия восстановления судом срока принятия наследства. Признавая причины пропуска срока принятия наследства уважительными и восстанавливая этот срок, суд одновременно признает наследника принятым наследством и разрешает дело по существу : определяет долю каждого из наследников, а при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся доли. В данном случае можно привести пример из судебной практики: для например, К. обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении срока для принятия решения. наследство. В ходе судебного заседания было установлено, что М. ( бабушка истца) умерла 04.07.1999 года, ее дочь ч. ( тетя истца) умерла 02.02.2001 года, ее сын Ч.(двоюродный брат истца) умер 20.04.2004 года. После смерти М., ее дочери и внука наследственные дела были возбуждены 16.03.2005 г. по заявлению УФНС по Московскому району г. Казани. к. сама узнала о смерти родственников только в феврале 2005г. от своей знакомой к., когда ей удалось разыскать ее по ст. 1155 ГК РФ суд удовлетворил законные требования К. и восстановил ей срок для принятия наследства, признав ее принявшей наследство после смерти родственников.

Еще один пример: П. и А. состояли в зарегистрированном браке. В 1950 году у них родился сын Ю. Во время совместной работы они построили дом в Гори, состоящий из двух жилых комнат площадью 44,5 кв. м и подсобных помещений площадью Собственником дома было зарегистрировано 24,6 кв. м.

В мае 1975 года П. умер. Наследниками 1/2 части дома, которая принадлежала ему , были его жена А., Их сын Ю. и дети п. от первого брака С., М., К. и Л.

Наследство было принято в установленном законом порядке А., которой 27 сентября 1975 года было выдано свидетельство о праве на наследство , и она затем была зарегистрирована как собственница указанного дома.

В Сентябре 1978. дети П. С., М., К. и Л. подали в суд на А. продлить им пропущенный срок принятия наследства и признания их права собственности на часть дома. В обоснование своего иска истцы ссылались на то , что они проживают в отдаленных районах от места открытия наследства и поэтому не могли принять наследуемое имущество в установленный законом срок .

Решением Горийского народного суда от 21 февраля 1979 года оставлено без изменений Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Федерация судов Грузинской республики СССР 26 марта 1979 года иск был удовлетворен. Народный суд продлил истцам срок принятия наследства, признал недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное А., и постановил, что истцы, ответчица и ее сын имеют право владеть оставшейся 1/2 частью дома после смерти П. в равных долях.

По решению Президиума Верховный суд Грузинской ССР 22 февраля 1982 года оставил без удовлетворения протесты прокуратуры Грузинской ССР, в котором ставился вопрос об отмене судебных постановлений , вынесенных по делу, и передаче дела на новое рассмотрение. Генеральный прокурор СССР подал протест Пленуму Верховного Совета СССР по тем же основаниям. Суда СССР.

Пленум ЦК КПСС Верховный Суд СССР удовлетворил протест на основании следующего.

Решение Горийского народного суда от 21 февраля 1979 года и последующие судебные решения об удовлетворении исковых требований мотивированы тем, что, поскольку истцы проживают в разных регионах страны, это не позволило им принять наследство в установленный законом срок. Кроме того, делается ссылка на то, что ответчик не сообщил нотариусу о наличии других наследников, имеющих право на наследуемое имущество, при оформлении наследства .

Однако эти доводы нельзя считать убедительными. Согласно статье 557 Гражданского кодекса Грузинской ССР шестимесячный срок, установленный для принятия наследства 556 того же Гражданского кодекса) со дня открытия наследства, может быть продлен судом, если он признает причины такого бездействия. период, который должен быть действителен. Из объяснений сторон в судебном заседании и справки председателя домкома, приложенной к делу М., видно, что С., М. и К. присутствовали на похоронах, и их сестра Л. Я послал телеграмму в день похорон. Следовательно, истцы были осведомлены о времени открытия наследства и имели возможность своевременно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Суд не оценил эти обстоятельства, которые имеют существенное значение для разрешения дела.

В названной справке также заслуживает внимания следующая информация, что С. и К. приехали в Гори в годовщину смерти отца. Иск о праве на часть дома как наследственную собственность был подан ими только в сентябре 1978 года, то есть через три с половиной года после смерти отца.

Сам факт проживания истцов в разных регионах страны не мог служить основанием для продления срока принятия наследства. Каких-либо других уважительных причин для пропуска мероприятия истцы не назвали в установленный срок для принятия наследства. Тот факт, что ответчик не сообщил о других наследниках при регистрации наследства, не освобождает их от принятия наследства в установленном законом порядке.

С учетом этих обстоятельств вывод суда о том , что истцы по уважительным причинам пропустили срок принятия наследства , не может быть рассмотрен на основании материалов дела.

При новом рассмотрении дела суд должен дополнительно изучить и оценить материалы, связанные с причиной пропуска истцами установленного законом срока принятия наследства, и в зависимости от установленных данных принять соответствующее решение.

В связи с вышеуказанным Пленумом Верховного Суда Украины Верховный Суд СССР отменил решение Горийского народного суда Украины. 21 февраля 1979 года и последующие судебные решения, вынесенные по этому делу, направили дело на новое рассмотрение в тот же народный суд.21

В случаях, когда свидетельства о праве на наследство уже получены другими наследниками до восстановления срока принятия наследства, такие свидетельства признаются недействительными; если соответствующие права прошли государственную регистрацию, то на основании решения суда в запись о государственной регистрации вносятся необходимые изменения . Такая же процедура применяется и при передаче имущества как вымогательского в Российскую Федерацию. Русский Федерация.

Во-вторых, наследство может быть принято наследником, пропустившим срок его принятия, без обращения в суд и независимо от причин пропуска срока. Это может произойти только в том случае, если все наследники , принявшие наследство, согласятся сделать это с вашего согласия. Причем такое согласие должно быть оформлено письменным заявлением , адресованным нотариусу (иному должностному лицу), ведущему производство по конкретному наследственному делу. Согласие может быть выражено всеми или оформлено в одном документе от имени всех наследников. Подпись каждого из них заявление наследников должно быть составлено либо в присутствии нотариуса, оформляющего права наследования, либо, если заявление подано без явки к нотариусу (через третье лицо, по почте), должно быть надлежащим образом заверено (нотариусом, должностным лицом, уполномоченным на совершение нотариальных действий, либо лицом, уполномоченным на заверение доверенностей).

На практике возникает вопрос: Можно ли восстановить срок во внесудебном порядке, если в результате его упущения наследником имущество передано государству как вымогательское; влияет ли на процесс принятия решения тот факт , что государство несет ответственность за решение этого вопроса? (Русский язык Российской Федерации), которая в силу закона наследует грабительское имущество, не вправе отказаться от принятия наследства?

Мы считаем, что Российская Федерация, участвующая в качестве наследника в соответствии с законом, может дать согласие на принятие наследства наследником, пропустившим установленный срок. Такое согласие не следует приравнивать к отказу от наследства, так как в этом случае имущество не становится бесхозным, что может иметь место в случае отказа принять вымогательское имущество.

Возможность "восстановления" срока принятия наследства в бесспорном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке допускается независимо от того, выдано ли уже свидетельство о праве на наследство другим наследникам или произведена регистрация прав на недвижимое имущество , если таковое включено в состав наследства.

В этих случаях нотариус сам аннулирует ранее выданное свидетельство о праве на наследство, заново определяет доли наследников в наследуемом имуществе и выдает новые свидетельства всем наследникам. Решение нотариуса об отмене свидетельства и новые свидетельства являются, как и решение суда, безусловным основанием для внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации, если таковые были произведены (см. пункт 2 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Наследник, которому был восстановлен срок, имеет право на получение причитающегося ему наследства. Отношения, связанные с перераспределением и разделом наследства между наследниками, принявшими наследство в срок, и наследником, которому срок принятия наследства восстановлен, подчиняются правилам , содержащим нормы, регулирующие обязательства вследствие неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ). В этих отношениях наследник , принявший наследство в срок, выступает в качестве приобретателя (которому принадлежит имущество по утраченному на земле), а также наследник, которому был восстановлен срок, - как потерпевший.

По общему правилу наследник, которому восстановлен срок принятия наследства , имеет право на получение причитающегося ему имущества в натуре, и только в случае невозможности возврата имущества в натуре ему должна быть выплачена фактическая стоимость имущества, определенная на момент его приобретения, в данной ситуации - на момент открытия наследства (статья 1105 ГК РФ). Федерация). При применении соответствующих норм на практике соблюдается условие "о невозможности возврата имущества в натуре" это неоднозначно понимается, часто оно связано только с физической сохранностью имущества. В действительности речь должна идти как о физической неспособности защитить имущество, так и об утрате наследником права на это имущество. Если наследник , принявший наследство в срок, полностью или частично распорядился им: продал квартиру, входившую в состав наследства, то вернуть имущество в натуре невозможно. В этом случае наследник, которому восстановлен срок принятия наследства, имеет право на получение: только причитающейся ему стоимости доли и не может требовать признания заключенного договора купли-продажи недействительным и передачи ему доли в квартире / она в своем роде. Последствия, вытекающие из восстановления срока принятия наследства, не должны затрагивать права и интересы третьих лиц, к которым имущество перешло на законных основаниях.

Наследник, принявший наследство по истечении указанного срока, имеет также право на возмещение всех доходов, которые были получены в пользование его долей имущества, в том числе процентов использования денежных средств (статья 395 ГК РФ) за время после восстановления момента принятия наследства. При этом он обязан возместить наследникам-приобретателям необходимые расходы, понесенные ими на содержание и сохранение имущества за тот же период.

Указанные последствия, связанные с восстановлением срока принятия наследства, применяются независимо от того, был ли этот срок восстановлен судом или с согласия наследников, принявших наследство. Но в последнем случае между наследниками , принявшими наследство в срок , и теми, кто пропустил такой срок, может быть составлено письменное соглашение, которое будет предусматривать иные последствия, связанные с восстановлением срока принятия наследства (например, возврат только имущества, пережившего наследника, без денежной компенсации делится оставшимся имуществом, возвращает сумму без процентов за пользование ею и т. д.) .22

наследственное семейное право

2.4 КОНЦЕПЦИЯ И СПОСОБЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА

Приобретение наследства наследником происходит не автоматически, а по его воле, которая выражается в акте принятия наследства. Но наследник имеет право не принимать наследство.

Непринятие наследства является фактическим, когда предполагаемое наследство не принимается. лицо не будет совершать никаких действий в течение установленного законом срока , из чего можно сделать вывод, что оно намерено принять наследство. Однако закон также дает наследнику право заявить о своем нежелании принять наследство формальным способом – отказавшись от наследства.

В отличие от принятия наследства, это действие (сделка), фактическое неисполнение наследства в соответствии с законом природы действия, а бездействие правовое тем, что закон связывает ряд очень важных правовых последствий не только для наследника, исходящего из генетических отношений, но и других субъектов.23

Отказ от наследства является безусловным, и в соответствии с пунктом 3 статьи 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Таким образом, подав нотариусу заявление об отказе от принятия наследства, наследник впоследствии не имеет права претендовать на наследство. И наоборот, отказ от наследства не допускается, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.24

Довольно долгое время в юридической литературе обсуждался вопрос о возможности частичного отказа от наследства. Некоторые авторы указывали, что частичный отказ от наследства невозможен и что наследник, отказавшийся от части, признается отказавшимся от всего наследства.

С другой стороны, А. К. граве25 и П. С. Никитюк26 считали возможным частичный отказ от наследства, проводя аналогию с возможностью получения свидетельства о праве на наследство не только для всех, но и для части его.

Новый Гражданский кодекс РФ однозначно разрешил этот вопрос, указав, что отказ от части наследства, причитающейся наследнику, не допускается. Но если наследник призывается к наследству одновременно по нескольким причинам (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства , и т. д.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (п. 3 статья 1158 ГК РФ).

Отказ от наследства является безотзывным и не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Также не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник может воспользоваться своим субъективным правом отказаться только один раз. Такой отказ может быть признан судом недействительным только по основаниям , предусмотренным законом.

Отказ осуществляется путем подачи заявления наследника нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство . В этом случае подпись наследника на заявлении не обязательно должна быть нотариально заверена.

При этом допускается подача заявления не самим наследником, а его представителем (как по закону, так и в результате выданной доверенности, которая конкретно предусматривает полномочия на отказ в таком ходатайстве). Наконец, пункт 2 статьи 1159 ГК РФ гласит, что заявление об отказе от наследства может быть подано другим лицом или направлено по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть заверена нотариусом , должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В законе особо подчеркивается, что отказ от наследования через представителя возможен, если доверенность специально предусматривает такие полномочия. Доверенность не требуется для того, чтобы законный представитель отказался от наследства . При этом следует иметь в виду, что требуется предварительное разрешение органов опеки и попечительства . В противном случае такой отказ будет недействительным.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и , соответственно , может быть совершен только дееспособным лицом. Лица с ограниченной или частичной дееспособностью могут отказаться от наследства только с согласия своих опекунов. Что касается полностью недееспособных граждан, то только их опекуны могут отказаться от наследства за них с согласия органов опеки и попечительства.27

Действующее законодательство предусматривает два вида отказа от наследства: отказ без указания лица, в пользу которого он совершен (безусловный или безусловный отказ), и отказ с указанием такого лица. Эти виды отказа от наследства имеют общие черты. Но есть и очень существенные различия между ними. В обоих случаях отказ от наследства является односторонней сделкой , в которой выражается нежелание наследника принять наследство. В обоих случаях отказ от наследства производится путем подачи заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Заявление об отказе от наследства, поданное до открытия наследства, является недействительным.

Отказ от наследства выражает волю наследника по отношению к наследству в целом. Поэтому, даже если в момент отказа наследник не знал о высоком составе наследуемого имущества, отказ от наследования распространяется на все это имущество.

Отказ от наследования не связан с порядком наследования. Можно отказать в пользу лиц, которые наследуют по праву представительства или по наследственной передаче, но только если они являются наследниками по закону или завещанию.

Долгое время вопрос о том , можно ли отказаться от наследства, если ему предшествовало его фактическое принятие, был спорным. Так, по мнению М. Ю. Барщевского, фактическое вступление во владение наследственным имуществом приравнивается к принятию наследства путем подачи заявления в нотариальную контору. Поскольку подача заявления в нотариальную контору однозначно рассматривается как принятие наследства, после чего отказ невозможен, то в данном случае действует запрет на последующий отказ. дело.29 Согласно другой точке зрения, фактическое вступление во владение наследуемым имуществом дает возможность для последующего отказа от наследства.30

Согласно новому законодательству (п. 2 ст. 1157 ГК РФ) наследник вправе отказаться от наследства в срок, установленный для принятия наследства, в том числе в том случае, когда он уже принял наследство всеми разрешенными законом способами. Кроме того, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследуемым имуществом, суд может по ходатайству этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если сочтет уважительными причины его отказа.

При этом необходимо учитывать , что наследник, который распорядился частью наследуемого имущества в связи с фактическим вступлением во владение им, а затем отказался от наследства, тем самым ставит кредиторов наследодателя в невыгодное положение и ограничивает возможность удовлетворения их требований. Сам он, отказавшись от наследства, исключается из числа наследников, ответственных за долги наследодателя. Кроме того, отказ от наследства после его принятия путем совершения фактических действий может повлечь за собой любой вид злоупотреблений (например, присвоение наиболее ценных активов вещи) это повлечет причинение ущерба другим наследникам, которые впоследствии вступили в фактическое владение наследуемым имуществом или подали заявление в нотариальную контору (нотариусу) о принятии наследства.

Решение этой проблемы имеет особое значение в тех случаях, когда наследник проживает вместе с наследодателем и в силу этого автоматически вступает в наследство. Таким образом, такой наследник вообще не имеет возможности отказаться от наследства.

При отказе от наследства наследник вправе указать , что он отказывается от него в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе наследующих по праву представительства или по наследственной передаче.

Закон определяет лиц, в пользу которых наследник не вправе отказаться от наследства, а также случаи, когда направленный отказ вообще не допускается.

Таким образом, невозможно отказаться от наследства в пользу наследника, которого наследодатель лишил наследства по своему завещанию (статья 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации). Такой же запрет распространяется и на потомков такого наследника, которые могли бы наследовать по праву представительства (п. 2 ст. 1146 ГК РФ). Хотя недостойные наследники не названы в законе, само собой разумеется, что поскольку такие наследники, как правило , лишены права наследования, отказ от наследства в их пользу недопустим.

Направленный отказ вообще не допускается, если наследодатель распорядился всем принадлежащим ему имуществом, оставив его по завещанию нескольким лицам. При этом ни один из назначенных наследников не может сделать направленного отказа не только в пользу наследников по закону, но и в пользу других наследников по завещанию. Он может просто отказаться принять наследство. В этом случае имущество перейдет к другим наследникам по завещанию.

В связи с исключительным характером права на обязательную долю в наследстве в качестве личного дара направленный отказ от этого права не допускается. Обязательный наследник может сделать абсолютный отказ от своей доли или вообще не воспользоваться этим правом. В обоих случаях произойдет одно и то же следствие: это приведет к исполнению воли завещателя , выраженной в завещании.

Отказ от наследства после истечения срока принятия наследства не допускается . Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, также могут отказаться от причитающейся им доли. В этом случае наследство переходит в соответствии с условиями завещания.

Заявление об отказе от наследства должно быть нотариально заверено. В противном случае , если вы пропустите крайний срок подачи заявления, оно не будет принято, так как срок принятия наследства является преимущественным и не может быть продлен.

Получатель также имеет право отказаться от получения завещательного отказа. В то же время он не может отказаться от части причитающегося ему имущества, отказаться в пользу других лиц с оговорками или условиями.

В том случае, когда правопреемник также является наследником, и его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять или отказаться от наследства. Это означает, что наследник может принять причитающуюся ему по завещанию часть наследственного имущества, но отказаться от завещательного отказа, который должен быть предоставлен ему другим наследником по завещанию.

Необходимо различать отказ от иска при рассмотрении спорного наследственного дела и отказ от наследования. Так, после смерти А., появилось домашнее хозяйство, расположенное в Московской области, авторские права и банковские вклады. Между наследниками возник спор о разделе домовладения. Более того, несколько наследников постоянно проживали в спорном доме и считали его своей собственностью, в то время как другие жили в Москве. Наследники, которые жили в Москва подала иск о праве собственности на дом, но позже отказалась от него в иске говорилось, что они не претендовали на наследство, а право собственности на дом было разделено между оставшимися наследниками. Вскоре все наследники обратились в нотариальную контору с просьбой выдать им свидетельство о праве на наследство в виде банковских вкладов и авторских прав. Нотариус выдал им такое свидетельство, так как формального отказа от наследства не было .

Иногда возникает вопрос о том, возможно ли изменение наследника, сделанное им отказом , ограничивает шестимесячный срок до безусловного отказа от наследства, дополняет показ, благосклонность сделанного или замена ранее назначенного наследника другими. Однако пункт 3 статьи 1157 ГК РФ показывает , что отказ не может быть изменен впоследствии.

Будучи односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан недействительным на общих основаниях признания сделки недействительной. Наиболее распространенными являются иски о признании отказа недействительным в связи с тем , что он был совершен:

1) лицо , которое в момент отказа от наследства не в состоянии осознать значение своих действий или руководить ими;

2) под влиянием заблуждения;

3) под влиянием обмана, насилия, угроз, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения сложных обстоятельств;

4) в связи с тем, что отказ был поддельным (отказ использовался в качестве прикрытия для совершения сделки на следующих условиях: купля-продажа).

Например, отказ от наследства может быть сделан в пользу лица, которого отказавшийся считал наследником. Однако в итоге оказалось , что он не один. Такой отказ может быть признан недействительным , так как совершен под влиянием заблуждения (ошибки в факте). Если была допущена ошибка в составе наследства, размере долгов, обременяющих наследство, то такая ошибка не может служить основанием для признания отказа недействительным.

На практике был случай, когда один из наследников заставил другого отказаться от своей части наследства, в противном случае угрожая разглашением семейной тайны последнего.31

В резолюции Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 п. 13 отметил, что при рассмотрении дел о признании наследства недействительным судам следует отметить, что такой отказ может быть недействительным также предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации в случаях признания сделок недействительными. 32

2.5 юридические ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА (ПРИРАЩЕНИЕ НАСЛЕДСТВА ДОЛИ)

Приращение в наследственном наследовании - это особый режим, установленный законом , определяющий судьбу наследственной доли наследника, который, будучи призван к наследованию, по каким-либо причинам не примет или не сможет принять наследство или откажется от него (отпадет от наследования).

Закон (пункт 1 статьи 1161 Гражданского кодекса Российской Федерации) содержит перечень причин падения наследника, в результате которого может произойти приращение. Речь идет о непринятии наследства (наследник не осуществил сделку в установленный срок своего права на приобретение наследства одним из способов, указанных в законе); абсолютном отказе от наследства ( наследник отказался от наследства без указания лица, в пользу которого был сделан отказ); отстранении от наследства по основаниям, предусмотренным законом. утрата права наследования по завещанию в связи с признанием завещания недействительным.

Этот список является исчерпывающим. Поэтому, например, если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, то его доля не перейдет к другим наследникам по праву приращения . В этом случае приоритет отдается способу наследственной передачи, то есть праву на принятие наследства, а, следовательно, доля умершего перейдет к его наследникам. И только в том случае, если у него нет наследников или наследники не воспользовались своим правом на принятие наследства, будет применяться право приращения.

Нет никакого приращения, даже если к падшему наследнику будет назначен другой наследник. Но здесь, как и в других случаях, важны основания для падения наследника, указанные в завещательном постановлении о подназначении.

В соответствии с законом, приращение осуществляется по специальным правилам. Эти правила таковы: если наследодатель не оставил завещания или завещал только часть имущества, то доля умершего наследника , независимо от того, была ли она вызвана к нему по закону или по завещанию, переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их долям, т. е. поровну. Если все имущество завещано, то доля умершего наследника переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям в завещании.

Например, завещатель завещал двум своим братьям квартиру из принадлежащего ему имущества . Для наследования остального имущества по закону были призваны наследники: жена и двое взрослых сыновей. Если один из детей откажется от наследования, его доля перейдет к жене наследодателя и второму сыну, которые унаследуют в равных долях (по 1/2 у каждого) не завещанное имущество. Если от наследства в случае отказа одного из наследников по завещанию, то наследники по закону получат 1/3 от завещанного имущества и 1/6 доли в квартире.

Установленный порядок приращения дает основание заключить, что приращение долей возможно только тогда, когда наряду с умершим наследником к наследованию по закону или завещанию призваны другие наследники . Смысл приращения состоит в том, что доля падшего наследника увеличивает долю других наследников (прирастает к ней).

Если в результате падения наследника другие наследники имеют только право быть вызванными к наследованию, то приращения долей не происходит.

Например, если один или все наследники первой линии , призванные наследовать по закону, не примут наследство, наследники второй линии будут иметь право наследовать; если завещание, по которому все имущество завещано, будет признано недействительным, наследники по закону будут иметь право принять наследство, а не право увеличить его.

Правовая природа приращения была достаточно исчерпывающе определена В. И. Серебровским при обсуждении вопроса о порядке осуществления наследниками права на приращение: "приращение не является особым призванием к наследованию, а означает лишь определенное изменение наследственных долей для сонаследников. Приращение дополнительной доли не требует специального акта акцепта со стороны сонаследника. Выражая свое согласие на принятие наследства, наследник тем самым выражает свою волю принять наследство вообще, а не принять ту или иную его часть " 33.

Так что приращение - это не самостоятельное основание наследования, и отказаться от него невозможно, приняв свою первоначальную долю.

Среди причин отпадения от наследства, в результате которого доля умершего наследника переходит постепенно к другим лицам, не указывается направленный отказ (отказ от доли наследства в пользу другого наследника) . Это означает, что хотя результатом такого отказа и является увеличение наследственной доли, в которой совершается отказ от доли отпавшей, приращение общего режима в данном случае не применяется. Основанием для увеличения доли наследника в данном случае является не указание закона, не завещание, а только воля другого наследник. Представляется, что наследник, в пользу которого был сделан отказ от наследства, имеет право воспротивиться его воле и не принять долю упавшего наследника. В этом случае направленный отказ превращается в абсолютный со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане порядка приращения долей падшего наследника34.

3. Регистрация прав наследования

3.1 сертификат прав наследования

Наследственная масса неоднородна. В его состав не могут входить предметы домашнего обихода и пользования, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, принадлежащие наследодателю земельные участки Земельные участки и иное имущество паи, вклады, доли в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады транспортные и коммуникационные изделия драгоценные металлы С другой-антиквариат. Пространственные отношения наследника с открывшимся наследством также важны: одно дело, когда наследник жил с наследодателем в одной квартире, и совсем другое, когда он находится далеко от Земли и не имеет возможности непосредственно вступить во владение наследуемым имуществом. А само наследство может находиться в самых разных местах, причем не только в Российской Федерации Российской Федерации, но и за ее пределами.

Короче говоря, во многих случаях принятия наследства недостаточно для осуществления прав наследования ; необходимо также формализовать эти права. Без их регистрации, если эти права имеют значительную имущественную и иную ценность, наследник не только не чувствует себя уверенно, но часто оказывается в подвешенном состоянии: органы, ответственные за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, откажутся переоформлять их. -зарегистрировать недвижимость на свое имя. То же самое произойдет и в правоохранительных органах государственной инспекции безопасности дорожного движения . Без при условии что правоустанавливающий документ не будет внесен в реестр акционеров невозможно осуществлять унаследованные авторские и патентные права и т. д.

Регистрация наследственных прав призвана не только укрепить положение наследника, предоставить ему возможность в пределах , установленных законом, быть продолжением правосубъектности самого наследодателя. Он также преследует фискальные и коммерческие цели (сбор пошлин и налогов, возмещение расходов по охране и управлению наследством, выплата вознаграждения доверительному управляющему и др.).

Наконец, регистрация прав наследования необходима в интересах кредиторов и должников наследодателя, которым необходимо знать, к кому перешло наследство, к кому они должны обращаться как для осуществления прав, так и для исполнения обязанностей.

Так, во многих случаях невозможно обойтись без правоустанавливающего документа , подтверждающего приобретение наследником права на наследство . Таким документом является свидетельство о праве наследование35.

Однако следует иметь в виду , что получение свидетельства о праве на наследство не является обязанностью наследника. Наследник, принявший наследство , становится собственником наследственного имущества со дня открытия наследства, независимо от того, получил ли он свидетельство о праве на наследство или нет. Право на движимое имущество может быть подтверждено самим фактом владения. Однако то , о чем уже говорилось выше, если речь идет о недвижимости (жилые дома, квартиры, земельные участки и т. д.), государственная регистрация, являющаяся обязательной, и иного имущества, имущественных прав , подлежащих специальной регистрации (автомобили и др.), а также ценных бумаг, денежных вкладов и иных прав, выданных на имя умершего, только свидетельство о праве на наследство будет служить основанием для перерегистрации права собственности и возможности осуществления иных прав. Именно поэтому в тексте выданного свидетельства указывается, что необходимо провести соответствующую регистрацию, если в состав наследства входит имущество , подлежащее регистрации.

В настоящее время действующим законодательством предусмотрен определенный порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.

Так, для получения свидетельства о праве на наследство наследник , принявший наследство, должен обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. ( в консульское учреждение). Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия наследства.

При этом необходимо учитывать некоторые особенности определения места открытия наследства. Так, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после того, как после первоначального завещателя, наследниками которого они являются по праву представительства, может получить свидетельство о праве на наследство в нотариальной конторе по месту открытия наследства, не успев его принять . В противном случае возникает вопрос о месте открытия наследства, когда наследник, принявший наследство, умер без регистрации наследства. права наследования. В случае, когда он является единственным наследником, свидетельство о праве на наследство выдается нотариальной конторой по его последнему постоянному месту жительства, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента его открытия. Если наследников несколько, нотариальная контора, выдавая свидетельство о праве на наследство наследникам, которые живы , направляет копии необходимых документов нотариальной конторе, которая выдаст свидетельство после смерти проживающего в другом районе абзаца наследника, принявшего наследство, но не оформившего свое наследственное право. право. Эта нотариальная контора выдаст свидетельство как на долю имущества наследодателя в имуществе умершего наследника, так и на остальное имущество этого наследника ("вторичное имущество наследодателя").

Например, после умершего завещателя т., проживающего в Мурманске, остались два сына и одна дочь, которые жили: сын С. В Мурманске, сын К. - В Омске , а дочь А.-В Москве. Наследство состояло из авторских прав. Все три наследника они приняли наследство своевременно, но Дочь А. умерла, не успев зарегистрировать свои права наследования. В этом случае Мурманская государственная нотариальная контора выдала свидетельство о праве на наследство наследникам с. и К. и направила его им. копии необходимых документов в Москву государственная нотариальная контора по месту постоянного жительства с целью выдачи ее наследникам свидетельства о праве на наследство на принадлежащее ей имущество и на 1/3 доли авторского права после смерти ее отца т.

Согласно ст. 1224 ГК РФ , наследственные отношения будут определяться законодательством страны, в которой наследодатель имел свое последнее место жительства. Отсюда следует , что при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус в этих случаях применяет закон страны, в которой наследодатель имел свое последнее постоянное место жительства, и определяет круг наследников, порядок их вызова к наследованию, размер наследственных долей и т. д.

В соответствии с Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года органы Договаривающейся Стороны , на территории которой находится имущество, правомочны вести производство по делам о наследовании недвижимого имущества. Право наследования движимого имущества определяется в соответствии с законом Договаривающейся Стороны, участок которого наследодатель имел постоянное место жительства наследодателя также, недвижимое имущество законодательством Договаривающейся Стороны, участок которого является настоящим собственность. Таким образом, при решении данного вопроса нотариус руководствуется Настоящей Конвенции, если иное не оговорено в двусторонних соглашениях и соглашениях36.

Заявление составляется в произвольной форме и может быть подано лично. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования представленного документа, удостоверяющего личность наследника. Приложение также может быть передано через третьих лиц или отправлено по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть обязательной. должны быть заверены нотариусом или органами власти или должностными лицами, которым было предоставлено право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять следующие документы: завещания.

Только при соблюдении этих формальных требований заявление становится юридически обязательным. Если, например, подпись наследника не заверена на полученном заявлении о выдаче свидетельства , наследнику будет предложено лично направить нотариусу надлежащим образом оформленное заявление или отчет .

Когда к наследованию призвано несколько наследников , каждый из них может подать заявление на получение свидетельства самостоятельно, но они также могут подать общее заявление, на котором должна быть засвидетельствована подпись каждого наследника. При этом следует иметь в виду , что общее заявление может быть подано только теми наследниками, которые принимают наследство на тех же основаниях (по закону, по завещанию , по праву представительства и т. д.).

От имени малолетних детей заявление подают их родители, усыновители, опекуны, а от имени лиц, признанных недееспособными - опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, правоспособность которых ограничена судом, подают соответствующее заявление самостоятельно, но с согласия своих законных представителей. Личность последних проверяется так же, как и личность наследников, т. е. когда они идентифицируются лично. это делается самим нотариусом, и если их согласие получено по почте или через третьих лиц, их подпись должна быть заверена. При выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего недееспособного физического лица нотариус обязан уведомить органы опеки и попечительства, которым в соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса предусмотрены действия законных представителей по распоряжению имуществом таких лиц.

Дееспособные граждане также могут действовать через представителя , но в этом случае полномочия представителя подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство и получить его должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью. 37

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус в соответствии с частью 1 статьи 72 Основ законодательства Российской Федерации О нотариате обязан истребовать соответствующие доказательства проверка наличия родственных отношений является основанием вызова в наследство по закону лиц , подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. В качестве доказательства родственных отношений с наследодателем наследодатель может представить справки ЗАГСа, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях, о супруге; в отдельных случаях, нотариус может также принимать следующие документы: учитывать справки, выданные государственными предприятиями, организациями, учреждениями по месту работы или жительства, если они вместе с другими документами подтверждают родство или иные отношения наследника с наследодателем.

Если один или несколько наследников юридически лишены возможности представить доказательства родственных отношений, являющихся основанием для обращения за наследством, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство только с согласия всех других наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства. Если согласие других наследников не получено, нотариус предлагает вышеуказанному лицу (лицам) обратиться в суд для установления родства, брачных отношений или факта нахождения на иждивении наследодателя в соответствии с законом. статьи 264-268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. "Факт родственных отношений отношений лиц (п. 1 статья 247 Гражданского процессуального кодекса RSFSR38) это установлен в судебном порядке, когда это непосредственно порождает юридические последствия, так, например, если подтверждение такого факта необходимо для заявителю для получения свидетельства о праве на наследство от органы, выполняющие нотариальные действия, за регистрацию права на по случаю потери кормильца пенсия с... "39.

В случаях , когда гражданин, являющийся или считающий себя иждивенцем наследодателя , обращается к нотариусу за свидетельством о праве на наследство, нотариус обязан проверить, действительно ли заявитель был иждивенцем умершего не менее чем за один год до даты его смерти, а также проверить нетрудоспособность заявителя на момент открытия наследства. В таких ситуациях заявитель может подтвердить: факт нахождения на иждивении наследодателя в течение указанного периода времени соответствующими свидетельствами о наличии жилья и его содержании организации или с места жительства наследодателя о наличии иждивенцев, справки органов исполнительной власти или органов социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, копии вступившего в законную силу судебного решения об установлении факта нахождения гражданина на иждивении у наследодателя. Инвалидность гражданина, находившегося на иждивении у наследодателя, связана с возрастом, подтвержденным нотариусом паспортом заявителя, свидетельством о рождении, а инвалидность, обусловленная состоянием здоровья заявителя, устанавливается пенсионером собственнику или справкой государственного медицинского освидетельствования учреждения. 40

Результаты работы соответствующего органа (в частности, жилищно-эксплуатационной организации Исполком местного Совета народных депутатов) справки о том , чтобы, по имеющимся данным, лицо не находилось на иждивении умершего, не исключают возможности установления в суде права установления факта иждивенчества"41.

Текст свидетельства о праве на наследство должен быть четким, понятным и не создавать проблем при регистрации и реализации прав. В частности , в свидетельстве о праве наследования указывается::

дата его выпуска;

населенный пункт, где был выдан этот сертификат;

наименование нотариальной конторы, выдавшей данное свидетельство;

фамилия и инициалы нотариуса , выдавшего данное свидетельство;

фамилия, имя и отчество, а также дата смерти наследодателя;

фамилия, имя и отчество наследника и его отношения с наследодателем (родство, брак);

основания для передачи имущества наследодателя наследнику (по закону, по завещанию, в порядке наследственной передачи, подназначения наследника, по праву представительства);

состав, характеристика, местонахождение и оценка наследуемого имущества;

доля причитается каждому наследнику, если их несколько;

размер доли наследуемого имущества;

доли наследственного имущества, которые на день выдачи настоящего свидетельства еще являются "открытыми", то есть на них не были выданы свидетельства о праве наследодателя на наследство, указанные в этом свидетельстве, другим наследникам;

сумма уплаченной государственной пошлины, либо запись о том, что получатель свидетельства о праве на наследство освобожден от его уплаты;

запись о том, что выдача свидетельства о праве на наследство несовершеннолетнему или недееспособному наследнику была доведена до сведения органа опеки и попечительства;

факт регистрации выданного свидетельства о праве наследования и его номер в реестре;

номер файла наследования;

подпись нотариуса, выдавшего это свидетельство.

В верхней части этого документа, под его названием, находится изображение герба Российской Федерации. Российская Федерация. В конце документа должен быть оттиск штампа. 42

Когда наследники наследуют по праву представительства, в порядке наследственной передачи и в других случаях, свидетельство должно отражать переход имущества от одного лица к другому. Если акции некоторых наследников остаются открытыми, то в свидетельстве указывается, что свидетельство о праве наследования не было выдано на такие доли наследства. В дальнейшем при выдаче свидетельства о праве наследования наследникам , наследственные доли которых остались открытыми, в свидетельстве указывается, что свидетельство о праве наследования уже выдано на такие доли.

Если в дальнейшем будет выявлено иное имущество, не включенное в первоначально выданное свидетельство, наследник вправе получить дополнительные свидетельства о праве наследования на указанное имущество (в соответствии с причитающейся наследнику долей).

Если в состав наследства входит недвижимое или иное имущество, подлежащее регистрации (специальному учету), то в тексте свидетельства о праве на наследство делается соответствующая запись о необходимости регистрации, которая разъясняется наследникам.

Обычно объектом права наследования является то имущество , которое имеется в наличии на день открытия наследства. Однако если вид имущества изменился на дату выдачи свидетельства о праве на наследство , нотариус выдает свидетельство на то имущество, которое имеется на дату выдачи.

Например, в день открытия наследства там стоял жилой дом, а в день выдачи свидетельства жилой дом был снесен или сожжен. В этом случае выдается свидетельство о праве наследования на денежную компенсацию за снесенный жилой дом или страховую сумму за сгоревшее строение. Точно так же сертификат выдается за деньги , если товары , доставленные в комиссионный магазин, продаются в день выдачи сертификата.

3.2 ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Правила об условиях выдачи свидетельства о праве на наследство относятся к нормам охранительного характера. Они направлены на предоставление всем лицам , призванным к наследованию, равных возможностей для приобретения наследства в установленные сроки и последующего подтверждения приобретенных прав наследования.

Устанавливаются общие сроки выдачи свидетельства о праве на наследство, сокращенные сроки и основания приостановления выдачи такого свидетельства .

Как отмечалось ранее, получение свидетельства о праве на наследство является правом, но не обязанностью наследников, и при необходимости наследники могут обратиться в соответствующий орган с просьбой выдать документ , подтверждающий их право на наследство. В то же время для обеспечения того , чтобы все лица , призванные к наследованию, могли осуществлять свои наследственные права и предпринимать действия, направленные на приобретение наследства, законом предусмотрен минимальный срок, по истечении которого получение свидетельства только сонаследниками, как правило, не создает угрозы нарушения прав других сонаследников.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерации , общий срок выдачи свидетельства о праве наследования определяется началом курса и не ограничивается временным лимитом.

Общий срок выдачи свидетельства о праве на наследство характеризуется тем, что законом не предусмотрен срок, ограничивающий возможность получения свидетельства о праве на наследство. Свидетельство может быть выдано в любое время по заявлению наследников. Однако устанавливается начальный момент, который определяет возможность выдачи свидетельства о праве наследования. По общему правилу оно выдается не ранее чем через шесть месяцев со дня открытия наследства, если иное не предусмотрено нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Российская Федерация. Устанавливается шестимесячный срок, исчисляемый со дня открытия наследства, по истечении которого свидетельство о праве на наследство выдается в любое время, в связи с тем, что общий срок принятия наследства имеет одинаковую продолжительность и один и тот же начальный момент. К концу этого периода наследники , которые призваны наследовать, должны решить, намерены ли они принять наследство и выполнить действия, которые указывают на их намерения. Истечение срока предварительного расторжения договора для принятия наследование позволяет однозначно установить круг наследников , которые могут запросить выдачу свидетельства о праве на наследство.

Однако следует иметь в виду , что не все наследники имеют возможность осуществить свое право наследования в установленный шестимесячный срок. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации для некоторых наследников общий срок принятия наследства является недостаточным. Это, например, наследники, которые имеют право наследования в связи с отказом другого наследника от наследства. Для них срок принятия наследства начинается только с момента отказа наследника из наследства. Если право наследования возникает у лица только в результате непринятия наследником наследства, то такие лица могут воспользоваться правом наследования в течение трех месяцев со дня истечения срока, предоставленного наследнику, не принявшему наследство. В таких случаях свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до истечения специальных сроков принятия наследства.

Сокращенный срок выдачи свидетельства о праве наследования - это срок, который меньше шестимесячного срока, исчисляемого с момента открытия наследства. 43

В соответствии пункт 2 ст. 1163 акта гражданского кодекса о наследство может быть выдано наследникам по завещанию, и наследники по закону, ранее истечения шести месяцев с момента открытия наследование в случае, если орган обязан сертификат будет представлен достоверные данные о том, что требование о получении доказательств не имеется других наследников, которым принадлежит право на наследство или соответствующей части без учета наследственной доли которых заявителям не может быть выдано законное свидетельство о праве на наследство.

Аналогичная норма была предусмотрена в статье 558 ГК РСФСР 1964 г. 1163 ГК РФ, с одной стороны, повышает требования к сведениям о составе наследников по завещанию и по закону, устанавливая, что они должны: будьте надежны. Это позволяет органу, выдавшему свидетельство о праве наследования, требовать объективных дополнительных доказательств отсутствия препятствий для выдачи свидетельства о праве наследования заявленным наследникам в целях предотвращения нарушения прав наследодателя. другие наследники. С другой стороны, новая норма уточняет основания для сокращения срока выдачи свидетельства о праве на наследство. Статья 558 Гражданского кодекса РСФСР допускала выдачу свидетельства в сокращенный срок при отсутствии других наследников. Этот случай рассматривался как отсутствие лиц , которые могли бы быть наследниками на момент открытия наследства . Новый кодекс признает, что допускается выдача свидетельства в более короткие сроки в тех случаях, когда нет наследников, которые имеют право на наследство или соответствующую его часть. К таким случаям относятся как отсутствие лиц, призванных к наследованию, так и непринятие наследства, либо отказ от наследования, либо иные основания отстранения от наследования лиц, призванных к наследованию.

Поскольку в соответствии со статьей 1151 ГК РФ имущество умершего может приобрести законный статус невостребованного только после истечения срока принятия наследства наследниками по завещанию или наследниками по закону, все очереди досрочной выдачи свидетельства о праве на наследство невостребованного имущества не являются безосновательными. Поэтому статья 1163 ГК РФ не содержит положений, запрещающих выдачу свидетельства о праве на наследство государству в упрощенный срок, подобно тому, как это предусмотрено в части 3 статьи 558 ГК РСФСР 1964 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерации , выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но нерожденного наследника. Установленные правила являются новыми для наследственного права в Российской Федерации. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Суд вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, если заинтересованные лица до окончания нотариального производства наследование по делу обратился в суд с заявлением о неправильном действия нотариуса или другого уполномоченного должностного лица, совершаемых в связи с выдачей свидетельства, либо с заявлением в суд установления факта, имеющего значение для наследования, либо претензии заявления, вытекающие из гражданско-правовые споры. Суд вправе также приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство в иных случаях, если он сочтет это необходимым в интересах защиты прав заинтересованных лиц.

Как следует из буквального текста правил пункта 3 статьи 1163 ГК РФ, выдача свидетельства может быть приостановлена только по решению суда, но не органа, обязанного выдать свидетельство по требованию наследника, представившего исчерпывающие документы и доказательства , подтверждающие его право на наследство. Такой подход законодателя гарантирует судебную защиту прав наследника и предотвращает возможные нарушения прав наследника со стороны органов , осуществляющих публичные функции.

В этой связи следует отметить, что положения статьи 41 Основ законодательства Российской Федерации О нотариате требуют приведения их в соответствие со статьей 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно основному законодательству о нотариате , исполнение нотариального акта приостанавливается по решению не суда, а органа, осуществляющего нотариальное действие. Основанием для приостановления нотариального действия на срок до десяти дней является заявление заинтересованного лица. у человека заявление о том, что он оспаривает в суде право или факт обращения другого заинтересованного лица за удостоверением. Для приостановления нотариального действия на более длительный срок считается достаточным уведомить суд о поступлении заявления заинтересованного лица, но не судебного акта о принятии заявления к рассмотрению и мерах по его обеспечению.

Предусмотрено в Основы законодательства о notaries44 причина приостановки конвертировать нотариальных действий, особенности выдачи свидетельства о право на наследство не имеет строгой процедуре, характере и ведь не исключить злоупотребления как со стороны органов, осуществляющих нотариальные действия, и от лиц, которые могут быть заинтересованы затягивание оформления прав на наследственное имущество и создают искусственные препятствия для осуществления наследник приобрел права собственности, например, права акционера на предстоящем общем собрании или для совершения сделок, касающихся наследственного имущества.

Орган , уполномоченный выдавать свидетельства о праве на наследство, вправе приостановить выдачу свидетельства в интересах защиты интересов зачатого, но нерожденного наследника (пункт 3 статьи 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Это обстоятельство также учитывается в случаях, когда возникает необходимость раздела наследства (статья 1166 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерация). Эти правила служат цели эффективного обеспечения прав собственности nasciturus.

О существовании nasciturus становится известно из заявления, поданного в орган, выдающий свидетельство о праве на наследство. Нотариус или иное уполномоченное должностное лицо вправе потребовать подтверждения достоверности уведомления о предстоящем рождении наследника как обстоятельства, являющегося основанием для приостановления совершения нотариального действия. Необходимо признать достаточным подтверждением данного факта письменное заявление об этом будущей матери будущего наследника, в котором заявитель принимает на себя ответственность за точность предоставленной информации. Нотариус или иное лицо должностное лицо не вправе требовать от учреждения здравоохранения представления соответствующей медицинской справки, поскольку такие действия указанного органа не предусмотрены законом, а медицинское освидетельствование лица не может быть обязательным, за исключением случаев , предусмотренных законом.

Другие наследники, подавшие заявление о выдаче такого свидетельства , должны быть уведомлены о приостановлении выдачи свидетельства о праве наследования в связи с этим обстоятельством . Если эти наследники оспаривают достоверность сведений о зачатом, но еще не родившемся наследнике, они могут обжаловать действия по приостановлению выдачи свидетельства о праве на наследство. В этом случае лицо , предъявившее иск о правах nasciturus, будет обязано доказать в суде оспариваемое требование других наследников. факт наличия зачатого, но еще не родившегося наследника.45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерации , наследство может быть определено как передача имущества умершего гражданина другим лицам в порядке всеобщего наследования46.

В случае смерти лица переходят к наследникам не какие-либо индивидуальные права и обязанности, а весь их комплекс. Вот почему наследование-это всеобщее, или универсальное, наследование. Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Вы не можете принять одни права и отказаться от других. Именно поэтому наследник, принявший то или иное право, считается автоматически принявшим все другие известные и неизвестные права умершего.

Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в Гражданском кодексе Российской Федерации по-новому. Если ранее универсальности правопреемства было дано абсолютное характер, независимый от оснований наследования (принятие наследование по закону предполагает принятие наследства по завещанию), теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по несколько основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), Впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства или отказа от него по отдельным основаниям наследования (см. пункт 2, пункт 2 статьи 1152 и пункт 3 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно). Наследник может принять наследство либо отказаться от него по одной из причин, либо по нескольким из них, либо по всем причинам.

Принятие наследства, равно как и отказ от наследства, - односторонние сделки, совершаемые наследником. Как принятие, так и отказ от наследства имеют обратную силу во времени. Это означает, что наследник, принявший наследство, приобретает право не только на имущество , имевшееся на момент принятия наследства, но и на все имущество, имевшееся на момент открытия наследства. Принятие наследства на условиях и с оговорками не допускается 546 ГК РСФСР).

Гражданское законодательство устанавливает два способа принятия наследства: фактическое вступление во владение наследуемым имуществом и подача в нотариальный орган по месту жительства заявления о принятии наследства. Эти действия должны быть завершены в течение шести месяцев. срок со дня открытия наследства.

Фактическое завладение наследуемым имуществом-это действия, связанные с управлением, распоряжением и использованием наследуемого имущества, поддержанием его в надлежащем состоянии, уплатой налогов и другими платежами. Речь идет о действиях, дающих основание полагать, что наследник относится к наследуемому имуществу как к своему собственному. Более того , фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, независимо от того, что это такое и где оно находится. Подача заявления о принятии наследства или выдача свидетельства является неоспоримым доказательством намерения наследника стать собственником наследуемого имущества.

Установленный законом шестимесячный срок срок принятия наследства начинается со дня открытия наследства; на него распространяются общие правила исчисления сроков (статьи 190-194 Гражданского кодекса). Лица, у которых право наследования возникает только в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства, а если эта часть составляет менее трех месяцев, то она продлевается до трех месяцев.

Номер пропуска по общему правилу срок принятия наследства влечет за собой утрату права наследования. Однако закон допускает продление этого срока судом при наличии уважительных причин (статья 547 Гражданского кодекса). РСФСР). Наследство может быть принято по истечении установленного законом срока и без обращения в суд, если на это согласны все другие наследники, уже принявшие наследство.

Если наследник , призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, если оно не принято в установленный срок, то право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Такая передача права на принятие наследства называется наследственной передачей. Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока принятия наследства. Если он составляет менее трех месяцев, то срок продлевается до трех месяцев.

Наследник по закону или по завещанию имеет право отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Отказ от наследства может быть де-факто, когда в течение шести месяцев со дня открытия наследства наследник , призванный к наследованию, не совершает действий, которые свидетельствовали бы о его намерении принять наследство. Однако наследник может также отказаться от наследства в установленной законом форме - подав в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление об отказе от наследства. В этом случае наследник может указать, что отказ был сделан в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельного юридического лица. Отказ государства от наследства недопустим ни при каких обстоятельствах.

Отказ от наследства возможен в пользу любого наследника, за исключением недостойного и лишенного права наследования путем указания этого в тексте завещания. Такой отказ может быть обжалован другими наследниками в суд.

Отказ от наследства - это сделка, которая может быть совершена только дееспособным гражданином. Лица с ограниченной дееспособностью могут отказаться от своего наследства с согласия опекунов, в то время как только опекуны могут отказаться от своего наследства для недееспособных граждан . Наследник, отказавшийся от наследства, не может впоследствии претендовать на его получение; отказ от наследства является безотзывным.

Доказательством приобретения имущества по праву наследования является свидетельство о праве на наследство. Он выдается нотариусом по месту открытия наследства.

Получение свидетельства о праве на наследство "право, а не обязанность, наследника. Само свидетельство фиксирует только определенные факты и не может создать или прекратить право наследования.

Для того чтобы получить свидетельство о праве на наследство, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору по месту открытия наследства . Как правило, свидетельство выдается не ранее чем через шесть месяцев со дня открытия наследства. Однако данная процедура может быть выполнена раньше установленных сроков, если в нотариальной конторе имеются сведения об отсутствии других наследников, за исключением тех, кто обратился за выдачей свидетельства. Свидетельство о праве наследования выдается всем наследники вместе или каждому из них по отдельности , в зависимости от их желания.

В завершение работы над этой темой хотелось бы отметить, что, гарантируя право наследования, Конституция Российской Федерации не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Другими словами, такие ограничения допустимы, если они разумны и соразмерны. Одним из наиболее ярких примеров является статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации), ограничивающая свободу завещания.

Перечень используемых нормативных правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики

Нормативные акты

Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) ( с изменениями и дополнениями 28.03.1997).

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.)

Гражданский кодекс Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации) от ноября 14 2002 (часть первая вторая и третья) (Откр.и доп. с февраля 20, 12 Августа 1996 Года, 24 Октября 1997 Года , 8 Июля, 17 Декабря 1999 Года, 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 года, 21 марта, 14 ноября, 26 2002 года, 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 года, 29 июня, июль 29, 2, 29, 30 декабря 2004 года, 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 года, 3, 10 января, 2 февраля, 3 июня, 30 июля, 27 июля 2006 г.). / / СЗ РФ от 18.11.2002 N 46, статья 4532.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (Гражданский кодекс Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями). 30 2003 г., 7 июня, 28 июля, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 27 декабря 2005 г.) / / СЗ РФ от 18.11.2002, N 46, статья 4532.

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 19.07.2000 г. (с внесенными поправками). от 30 марта, 9 июля 1999 года, 2 января, 29 5 августа, декабрь 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6 августа, 7, 8, 27, 29 ноября , декабря 28, 29, 30, 31 2001, 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 Ноября, 8, 23 Декабря 2003 Апрель 5, 29, 30 Июня, 20, 28, 29 Июля, 18, 20, 22 Августа, 4 Октября, 2 Ноября, 29 , 28 Декабря, 29, 30 , 2004, май 18, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 года, 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 3 июня, 30 июля 18, 26, 27 , 2006, 01.01.2007) / / СЗ РФ от 07.08.2000 г. N 32, статья 3340.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями). и надстройки. 15 Ноября 1997 Года, 27 Июня 1998 Года, 2 Января 2000 Года, 22 августа, 28 декабря 2004 г., 3 июня 2006 г.). / / СЗ РФ от 01.01.1996 г., N 1, ст. 16.

Основы законодательства Российской Федерации О нотариате № 4462-I от 11 февраля 1993 года (с изменениями и дополнениями). с 30 декабря 24 декабря 2001 г. 2002 г., 8 декабря 23 2003 г., 29 июня 22 августа, 2 ноября 2004 г., 1 июля 2005 г., 30 июня 2006 г.). / / Ведомости СНД и Верховного Суда РФ от 11.03.1993, N 10, ст. 357.

Специальная литература

Антимонов Б. С., могила К. А. советское наследственное право [советское наследственное право], Москва, 1955 год.

Барщевский М. Ю. Если наследство было открыто, Москва, 1989 год.

Бондарев А. Н. Эйдинов Е. Б. право наследования и его оформление. М., 1971.

Булаевский Б. А. et al. Наследственное право (Под ред. К. Б. Ярошенко). - " Вольтерс Kluver", 2005

Власов Ю. Н., Калинин В. В. наследственное право Российской Федерации. М.: Юрайт-м: пропаганда, 2006

Власов Ю. Н., Калинин В. В. наследование по закону и по завещанию , Москва: Юрайт-м: пропаганда, 2006.

Гражданское право: Учебник Том 3. под редакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого , Москва: Проспект, 2006.

Гришаев С. П. Наследственное право. - Система Гарант, 2005

Гонгало Б. М., Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. и др., справочник нотариуса. Том II. Учебно - методическое пособие. (2 - е изд., испр. и доп.) - "Бек", 2003.

Могила А. К. вопросы наследственного права в практике ВС СССР, Москва, 1949.

Гущин В. В. Наследственное право: Учебник. учебное пособие. - М.: Дашков и К., 2003.

Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. наследственное право в нотариальной практике: комментарии (Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья, раздел V), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика. Практическое руководство. - "Walters By Kluwer", 2006.

Гражданское право (ст. - Зак. Том X, Часть I). Практический и теоретический комментарий/ под ред. А. Е. Вормса и В. Б. Эльяшевича , Москва, 1914.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейная) (под редакцией Л. П. Ануфриевой). - "Wolters Kluwer", 2006г.

Корнеева И. Л. наследственное право Российской Федерации. М.: юрист, 2006.

Кречет Н. А.как зарегистрировать наследство. Опека. Опекунство. Ростов н / д: Феникс, 2002.

Никитюк П. С. наследование по новым гражданским кодексам / /законность Социалистической партии , Москва, 1965, № 7.

Саломатова Т. В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М.: ОС – 89, 2004.

Сергеев А. П., Толстой Ю. К. гражданское право. - м.: Проспект , 2006.

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву – 2-е изд. Оборот. – М.: Устав, 2002.

Суханов Е. А. Гражданское право. Том 1. М.: Бек, 2006.

Сучков А. А. завещание, вступление в наследство и раздел имущества: особенности принятия наследства. Москва: кн. Сервис, 2003.

Толстой Ю. К. наследственное право. - м.: Проспект, 2006.

Черемных Г. Г., Черемных И. Г. нотариальное право Российской Федерации.- Эксмо, 2006.

Ярошенко К. Б. О фактическом принятии наследства по ст. 1053 ГК РФ) / / комментарий к судебной практике , Москва, 2004.

Материалы судебной практики:

Разрешение Верховный Суд Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 10 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Совета Российской Федерации судами Российской Федерации" / / Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1997, № 1.

Разрешение Верховный Суд Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 "О некоторых вопросах применения закона судами Российской Федерации" Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации Федерации" (с изменениями, внесенными Правительством Российской Федерации). Федерация). от 21 декабря 1993 года) (с изменениями и дополнениями). от 25 октября 1996 г.). / / Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Москва, изд - во "Юридическая литература", 1994.

Разрешение Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследстве" (в ред. закона Российской Федерации). с 21 декабря 1993 г.) (с изменениями и дополнениями). от 25 октября 1996 года). / / Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1991, № 7.

Разрешение Верховный Суд СССР от 25 апреля 1984 года " дело по иску С. и др. А. о продлении срока для принятия наследства и признании права на часть его жилого помещения в порядке наследования". // Бюллетень Верховного Совета СССР, 1984, № 6.

Разрешение Верховный Суд СССР № 9 от 21 июня 1985 года "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение". // Вестник ВС СССР, 1985, N 4.

Разрешение Постановление Верховного Суда СССР от 19 июня 1959 года № 2 "О вопросах, связанных с осуществлением судами соглашений с иностранными государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам" (с изменениями и дополнениями). и дополнения, датированные 11 июля 1972 года).

Определение Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Федерации российских судов от 5 ноября 1998 года// Вестник Верховного суда Российской Федерации. 1999. № 11.

Решение Московского районного суда от 30.11.2006 дело № 2-1462/06

Решение Московского районного суда от 24.03.2005 г. дело № 2-400/05.

Решение Московского районного суда от 14.11.2005 г. Дело № 2-1294/05

Опубликовано на

1 Сергеев А. П., Толстой Ю. К. гражданское право. - м.: Проспект , 2006. - с. 607.

2 Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Указ.Соч. Op. P. 608.

3 Суханов Е. А. Гражданское право. Том 1. М.: Бек, 2006, С. 537.

4 Булаевский Б. А. et al. Наследственное право (Под ред. К. Б. Ярошенко).- "Уолтерс Клювер", 2005 , С. 23.

5 Булаевский Б. А. et al. Указ. Op. P. 65.

6 Гражданское право (Св . Зак.т. X, Часть I). Практический и теоретический комментарий/. Под редакцией А. Е. Вормса и В. Б. Эльяшевича , Москва, 1914.

7 Антимонов Б. С., могила К. А. советское наследственное право. Москва, 1955, С. 191.

8 Сучков А. А. завещание, вступление в наследство и раздел имущества: особенности принятия наследства , Москва: кн. Сервис-Публ., 2003, С. 56.

9 Булаевский Б. А. Эдикт. СОЧ. - С. 69.

10 Блэкин С. А. Гражданские законы. Практический и теоретический комментарий.стр. 120.

11 Основы законодательства Российской Федерации О нотариате № 4462-I от 11 февраля 1993 года (с изменениями и дополнениями). с 30 декабря 24 декабря 2001 г. 2002 г., 8 декабря 23 2003 г., 29 июня 22 августа, 2 ноября 2004 г., 1 июля 2005 г., 30 июня 2006 г.). / / Ведомости СНД и Верховного Суда РФ от 11.03.1993, N 10, ст. 357.

12 Булаевский Б. А. Указ. Соч. – С. 71.

13 резолюция Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в судах по делам о наследстве" пункт 5 (в редакции Закона Российской Федерации). От 21 декабря 1993 г.) (с изменениями и дополнениями). от 25 октября 1996 г.). / / Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1991, № 7.

14 Ярошенко К. Б. о фактическом принятии наследства (ст. 1053 ГК РФ) / / комментарий к судебной практике. М., 2004. с. 12 и СЛ.

15 Корнеева И. Л. наследственное право Российской Федерации / / наследственное право Российской Федерации. М.: Юрист, 2006, С. 67.

16 Булаевский Б. А. и др. Указ. Op. P. 85.

17 определение Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Федерации российских судов от 5 ноября 1998 года// Вестник Верховного Суда РФ. СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1999, № 11.

18 законы гражданские (свод законов Российской империи. Том X, Часть I). Практический и теоретический комментарий.

19 Гущин В. В. Наследственное право: Учебник. учебное пособие. - М.: Дашков и К., 2003.

20 разрешение Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследстве", пункт 4 (в редакции Закона Российской Федерации). От 21 декабря 1993 г.) (с изменениями и дополнениями). от 25 октября 1996 г.). / / Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1991, № 7.

21 резолюция Верховный Суд СССР от 25 апреля 1984 года " дело по иску С. и др. о продлении срока принятия наследства и признании права на часть его жилых зданий в порядке наследования" / / Вестник Верховного Совета СССР, 1984, № 6.

22 Булаевский Б. А. и др. Указ. Op. P. 94.

23 Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву [Избранные труды по наследственному и страховому праву], 2-е изд., испр. – М,: Statut, 2002, P. 260.

24 Гришаев С. П. Наследственное право. - Система Гарант, 2005

25 Могила А. К. вопросы наследственного права в практике Верховного Совета СССР, Москва, 1949, С. 44-45.

26 Никитюк П. С. наследование по новым гражданским кодексам / /законность Социалистической партии, Москва, 1965, № 7, С. 31, 32.

27 Гришаев С. П. Указ op.

28 В. И. Серебровский. Указ. соч. П. 263, 264.

29 Барщевский М. Ю. Если бы наследство было открыто , М., 1989, с. 127.

30 Бондарев А. Н. Эйдинова Е. Б. право на наследство и его оформление. Москва, 1971, С. 60.

31 Гришаев С. П. Наследственное право. - Система Гарант, 2005

32 разрешение Верховный Суд Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследстве" (в ред. закона Российской Федерации). с 21 декабря 1993 г.) (с изменениями и дополнениями). от 25 октября 1996 года). / / Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1991, № 7.

33 Серебровский В. И. Указ, соч. С. 203.

34 Булаевский Б. А. и др. Указ. Op. P. 103.

35сергеев А. П. Толстой Ю. К. Указ.Соч. Op. S. 754. 755.

36 Власов Ю. Н., Калинин В. В. наследственное право Российской Федерации.

37 Булаевский Б. А. и др. Указ. Op. P. 110.

38 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР утратил силу с введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 01.02.2003. В ГПК Россия содержит аналогичную норму – п. 1 ч. 2 ст. 264.

39 резолюция Верховный Суд СССР № 9 от 21 июня 1985 года "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение". // Вестник ВС СССР, 1985, N 4.

40 Сучков А. А. Указ. Op. P. 27.

41 резолюция Верховный Суд СССР № 9 от 21 июня 1985 года "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение". // Вестник ВС СССР, 1985, N 4.

42 Корнеева И. Л. Указ. соч. П. 247, 248.

43 Черемных Г. Г., Черемных И. Г. нотариальное право Российской Федерации.- Эксмо, 2006. С. 270.

44 Основы законодательства Российской Федерации О нотариате № 4462-I от 11 февраля 1993 года (с изменениями и дополнениями). с 30 декабря 24 декабря 2001 г. 2002 г., 8 декабря 23 2003 г., 29 июня 22 августа, 2 ноября 2004 г., 1 июля 2005 г., 30 июня 2006 г.). / / Ведомости СНД и Верховного Суда РФ от 11.03.1993, N 10, ст. 357.

45 комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейная) (под редакцией Л. П. Ануфриевой). - "Wolters Kluwer", 2006

46 Суханов Е. А. Эдикт. СОЧ . С. 607.